РЕКЛАМА«Римское Право?»
МНЕНИЕ
Римское Право ЖИЗНИ
Римское Право 7
15 вещей, которые вы должны знать оЛучшие 5 причин
Все, что вам нужно знать о Закон цитат, 426
Расписание логотипа Legal HistoryИмператор Священной Римской империи, 429 г. н.э. Феодосия II попытался укрепить и кодифицировать римское право, но в подготовительной работе к этому великому проекту он придумал, казалось бы, фарса для решения проблемы империи до тех пор, пока Юстиниан не сможет выполнить задачу чуть позже 100 лет спустя, примерно в 533 году.
Феодосий II (401-459, его образ на монете ниже)) признал, что было множество юристов римского права, как живых, так и давно умерших, но которые в целом имели вес в суде. Судьи часто считают, что один орган противоречил другому.
Решение Феодосия часто высмеивалось, но на протяжении сто лет он держал крепость римского права вместе, пока Учреждения не решили проблему.
Закон Цитатах был вклад Феодосия в хаос.
Опубликованный из Равенны в 426 году Закон о цитатах установил формальный иерархический порядок среди юристов.
Вместо того, чтобы позволить судье решить, какое юридическое мнение имеет наибольший смысл в отношении рассматриваемого дела, Закон цитат откладывается на римскую любовь к порядку в законе.
Он назвал пять юристов: Ульпиан , Гай , Паулюс, Модестин и Папиниан, и это были власти, которые должны были нести вес в судах Священной Римской империи.
Феодосий IIЗатем, согласно византийской директиве, если бы между этими авторами возникла разногласия, суд должен был быть убежден большинством голосов как между авторами. Если юристы были разделены поровну, приоритет должен был быть уделен заявленному мнению Papinianus. Если юристы были равномерно расколоты, и Папининус не написал в споре спор, тогда и только тогда судья мог свободно использовать свое решение.
Закон пошел следующим образом :
«Если будут выдвинуты разногласия (писания), то эта партия будет иметь преимущественную силу, у которой на его стороне будет наибольшее количество полномочий. Если число на каждой стороне будет одинаковым, то это будет иметь преимущественную силу, которое имеет поддержку Papinian. Но в то время как он, большинство превосходный из всех, является предпочтительным для любого другого отдельного органа, он должен уступить любым двум. Если мнения равны, и никто не имеет права на предпочтение, мы оставляем его на усмотрение судьи, которого он примет ».
В любом случае Закон цитаций на все время устанавливал важность юридических произведений или доктрины не только в рамках римского права , но позже в рамках гражданского права; то, что никогда не попадало в единое право , где доктрина продолжает оставаться в школах по законодательству о топливе, но не имеет большого веса в суде.
Ко времени Феодосия II влияние доктрины или юридических писаний росло в римском праве и судах Империи. Но его предшественник, император Константин (272-337), должно быть, почувствовал натиск доктрины, которая к моменту Юстиниана угрожала разрушить всю римскую систему права. Константин фактически приказал, чтобы любое письмо Павла и Ульпиана, которое противоречило папинианскому, не было учтено.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Baynes, T., Encyclopaedia Britannica: Словарь по искусству, наукам и общей литературе (Нью-Йорк: HG Allen, 1888).
Бакланд, У. и Макнейр, А., Римское право и общее право (Кембридж: Университетская пресса, 1965), стр. 14-15.
6 месяцев назад
Юридическая ссылка Юридическая тема LawFun Преступность и безопасность LawMuseum
Duhaime.org Узнать закон
Текущий раздел: Duhaime.org » Юридический словарь
Поделиться этой страницей
Юридический словарь Духаима
Определение римского права:
Форма и содержание закона, которые были разработаны римлянами во время их 1000-летней империи, начиная с 500 г. до н.э .; форма, в которой она была написана, и с содержанием, которое стремилось опубликовать всеобъемлющий кодекс частного права, таким образом, привело к предсказуемой структуре для его людей и экономики.
Связанные термины: Fiat Justitia Ruat Caelum , гражданское право , гражданский кодекс , каноническое право , общее право
Римское право является источником современного гражданского права .
Когда началась Римская империя, около 500 г. до н.э., она в значительной степени выиграла от кодекса законов, который был опубликован во всех основных центрах для чтения людьми и для судей, чтобы обеспечить соблюдение: двенадцать таблиц .
Эта традиция писаного закона упиралась и завершилась в Corpus Juris Цивилисе из одного из последних императоров Римской империи, Юстиниан (482-565).
Римляне расширились на двенадцать таблиц, ориентируясь сначала на пользу великих законных умов и писателей, таких как Тиберий Корунканий (281-241 г. до н.э.), а затем Цицерон ( 106-43 до н.э.), а также прямые набеги на поправку, такие как Лекс Аквила в 286 году до нашей эры .
Роджер Роман ЦентурионЗакон, который они разработали, был логичным и, по большей части, соизмеримым с здравым смыслом большинства людей. В двух словах, хотя это часто давало грубое правосудие, это был хит с людьми, которые знали, чего ожидать в их личной жизни и в отношении коммерческих сделок.
К моменту Юстиниана римское право стало массивом письменного закона, в основном загрязненного трудами слишком многих юристов, что затрудняет судьям знать, какой закон применять. Закон Цитатах принес какой - то порядок , но не достаточно.
Юстиниан приказал снова закончить закон в одну публикацию (это оказалось несколько публикаций), которое стало известно несколькими именами, такими как Пандиты, Институты Юстиниана и Корпус Юрис Цивилис (буквально, тело гражданского права ).
Постепенно, со времени его публикации в 533 году, эта Библия римского права пронизала Европу и легла в основу гражданского права Европы. Германия, в частности, взяла римское право Юстиниана. Действительно, для немецкого юриста термин «римское право» считается институтом Юстиниана .
Многие из них внесли вклад в римское право, включая трибона , главного юриста Юстиниана и тех, кто из трибона рисовал Гая и Ульпания .
Никакая система права больше не влияла на закон. Большинство систем права, будь то гражданское или общее право , широко освещаются из римского права, о чем свидетельствует множество фундаментальных латинских правовых принципов, таких как caveat emptor , res judicata или salus populi est высший lex , или законы, связанные с контрактами , правонарушениями , семьи, завещания и поместья.
Сравнивая римский закон с общим правом , один юрист (Остин, цитируемый Шульцем) писал:
«Переходя от изучения английского языка к изучению римского права, вы убегаете из империи хаоса и тьмы в мир, который, кажется, сравнивает регион порядка и света».
РЕКОМЕНДАЦИИ:
Тмин, Патрик, Руководство по гражданскому праву (Лондон: Стивенс и Нортон, 1854).
Duhaime, Ллойд, 450 г. до н.э. • Двенадцать таблиц
Духаим, Ллойд, Гражданское право
Духаим, Ллойд, Гражданский кодекс
Духаим, Ллойд, 533 • Институты Юстиниана
Духаим, Ллойд, Юстиниан (482-565)
Духаим, Ллойд, Расписание мировой юридической истории
Шульц Ф., Принципы римского права (Oxford: Clarendon Press, 1936), стр. 66.
Категории и темы:
Словарь гражданского права Духаима
Всегда искать определения? Экономия времени у нашего поставщика услуг (только для современных браузеров)
Римское право
НАПИСАНО: Герберт Феликс Йолович, Морис Альфред Милнер, Рафаэль Пауэлл, Паоло Кароцца, Мэри Энн Глендон
См. Статью История
ПОХОЖИЕ ТЕМЫ
эдил
Azzone Dei Porci
деликт
Gaius
закладная
jus gentium
Кодекс Юстиниана
patria potestas
Имперский камеральный суд
древний Рим
Дети Britannica
Римское право , закон о Древнем Риме с момента основания города в 753 году до н.э. до падения Западной империи в 5м веке се . Он оставался в употреблении в Восточной или Византийской империи до 1453 года. В качестве правовой системы римское право повлияло на развитие права в большинстве западных цивилизаций, а также в некоторых частях Востока. Он формирует основу для правовых норм большинства стран континентальной Европы ( см. гражданское право ) и производные системы в других местах.
Термин римское право сегодня часто ссылается на больше, чем законы римского общества. Юридические институты, созданные римлянами, оказали влияние на законы других народов в периоды времени после исчезновения Римской империи и в странах, которые никогда не подвергались римскому правлению. Чтобы взять самый яркий пример, в значительной части Германии, до принятия общего кодекса для всей империи в 1900 году, римский закон действовал как «вспомогательное право»; то есть он применяется, если не исключить противоречащие местным положениям. Однако этот закон, который действовал в некоторых частях Европы долгое время после падения Римской империи, не был римским правом в его первоначальном виде. Хотя в основе его лежал Корпус Юрис Цивилис - кодифицирующее законодательство императора Юстиниана I - это законодательство было истолковано, развито и адаптировано к более поздним условиям поколений юристов с 11-го века и получило дополнения от неримских источников ,
Развитие Jus Civile И Jus Gentium
В большой промежуток времени, в течение которого существовала Римская Республика и Империя, было много этапов развития законности. В период республики (753-31 до н.э. ), тоjus civile (гражданское право). Основываясь на обычае или законодательстве, он применяется исключительно к римским гражданам. Тем неменее,к середине 3-го векаBce, другой тип закона,jus gentium (закон наций), был разработан римлянами для применения как к себе, так и к иностранцам. Jus gentiumне был результатом законодательства, а был, скорее, развитием магистратов и губернаторов, которые отвечали за отправлениеправосудияв случаях, в которых участвовали иностранцы. Международное правостало, в значительной степени, часть массивного тела законакоторый был применен магистраты гражданам, а также иностранцам,качестве гибкойальтернативыкЮС Civile.
ПОХОЖИЕ ТЕМЫ
Китайское законодательство
клинообразное право
Шотландское право
Европейское право
адат
Египетское право
Израильское законодательство
Японское законодательство
Греческое право
общее право
Римское право, как и другие древние системы, первоначально принимало принцип личности - то есть, что закон государства применяется только к его гражданам. Иностранцы не имели никаких прав и, если они не были защищены каким-либо договором между их государством и Римом , они могли быть захвачены каким-либо римским владельцем, как бесхозные предметы собственности. Но с ранних времен существовали договоры с иностранными государствами, гарантирующие взаимную защиту. Даже в тех случаях, когда не было договора, растущие коммерческие интересы Рима вынуждали его защищать, в силу какой-то формы справедливости, иностранцев, которые попали в его границы. Судья не мог просто применять римское право, поскольку это была привилегия граждан; даже если бы не было этой трудности, иностранцы, вероятно, возражали бы против громоздкого формализма, который характеризовал ранний jus civile,
Закон, который применял магистраты, вероятно, состоял из трех элементов: (1) существующего коммерческого закона, который использовался средиземноморскими торговцами; (2) те институты римского права, которые после того, как были очищены от их формалистических элементов, могли применяться повсеместно к любому претенденту, римскому или иностранцу; и (3) в крайнем случае, собственный смысл магистрата о том, что было справедливым и справедливым. Эта система jus gentium была также принята, когда Рим начал приобретать провинции, чтобы провинциальные губернаторы могли отправлять правосудие вперегрини (иностранцы). Это слово стало означать не столько людей, живущих под другим правительством (из которых с расширением римской власти их стало все меньше и меньше) как римских подданных, которые не были гражданами. В общем, споры между членами одного и тем же состоянием объекта были урегулированы собственными судами этого государства в соответствии с его собственным законодательством, в то время как споры между провинциалами разных государств или между провинциалами и римлянами были решены губернаторским судом применения международного права . К 3 - м веке н.э. , когда гражданство было продлено на всей территории империи, практические различия между ЮС Civile и международное правоперестала существовать. Еще до этого, когда римский адвокат сказал, что договор купли-продажи является юрисдикцией , он имел в виду, что он был сформирован таким же образом и имел те же юридические результаты, независимо от того, являются ли стороны его гражданами или нет. Это стало практическим значением jus gentium . Однако из-за универсальности его применения идея была также связана с теоретическим понятием, что это закон, общий для всех народов и продиктованный природой - идея, которую римляне взяли из греческой философии.
Письменный И Неписаный Закон
ИСТОРИЯ БРИТАНИИ
ДЕМИСТИФИЦИРОВАННЫЙ / ТЕХНОЛОГИЯ
Как работает Wi-Fi?
Двоичный код компьютера, двоичный код, Интернет, технология, пароль, данные
ПРОЖЕКТОР / ЛИТЕРАТУРА И ЯЗЫК
Всемирный день поэзии
Поэт в период Хэйанской одежды писал стихи во время фестиваля в храме Jōnan-gū в Kyōto, Япония.
ПРОЖЕКТОР / ОБЩЕСТВО
Счастливого Хэллоуина
Страшный старый фонарик на черном. Хэллоуин тыква, трюк или лечить. Праздник Хэллоуина
DEMYSTIFIED / ОБЩЕСТВО
Почему мы вырезаем тыквы в Хэллоуине?
Хэллоуин, Джек-фонарь, тыква, горд
Римляне разделили свой закон на jus scriptum (письменное право) иjus non scriptum (неписаный закон). Под «неписаным законом» они подразумевали обычай; «письменным законом» они подразумевали не только законы, вытекающие из законодательства, но, буквально, законы, основанные на любом письменном источнике.
ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ
В роскошном 1886 году на острове сокровищ Роберта Луи Стивенсона была карта сокровищ. Автор Витрина: факт или вымысел?
Были различные типы письменного права, первый из которых состоял из ножек (сингулярныхlex ), или постановления одного изсобраний всего римского народа. Хотя более богатые классы или патриции доминировали над этими собраниями, у простых людей или плебеев был свой совет, в котором они принимали резолюции, называемыеплебисцита . Только после прохожденияОднако Лекс Хортензия в 287 г. до н.э. сделал плебисцит обязательным для всех классов граждан; после этого плебисцита, как правило, называлась leges наряду с другими постановлениями. В целом законодательство было источником права только во время республики. когдаАвгуст Цезарь основал империю в 31 году до н.э. , собрания не перестали функционировать, но их согласие на любое предложение стало лишь формальной ратификацией пожеланий императора. Последний известный лекс был принят во время правленияНерва (96-98 с ).
Цезарь Август, мраморная статуя, ок. 20 бс; в музеях Ватикана, Ватикан.
Цезарь Август, мраморная статуя, ок. 20 бс ; в музеях Ватикана, Ватикан.
Photos.com/Jupiterimages
СПИСКИ И ВИКТОРИНЫ BRITANNICA
Подробная физическая карта Австралии с маркировкой.
ВИКТОРИНА ОБЩЕСТВА
Австралийское правительство и политическая система
Крупным планом портрет шотландца с удивительной бородой и усами завитки
СПИСОК ИСТОРИИ
Известные усы в истории
Двойное воздействие научных лабораторных пробирок с боке и химической реакцией
НАУЧНАЯ ВИКТОРИНА
Типы химических реакций
Красивая взрослая трехцветная кошка длинношерстная кошка
СПИСОК ЖИВОТНЫХ
Породы кошек
Самые ранние и наиболее важные законодательные акты, или орган Leges , былаДвенадцать таблиц , принятых в 451-450 гг. В битве плебеев за политическое равенство. Он представлял собой попытку получить письменный и публичный код, который патрицианские магистраты не могли изменить по своемуусмотрениюпротив плебейских сторон. Мало что известно о фактическом содержании Двенадцати Таблиц; текст коды не сохранился, и лишь немногие фрагменты сохранились , собранные из намеков и цитат в работах таких авторов, как Цицерон . Из фрагментов очевидно, что рассматривались многочисленные вопросы, в том числе семейное право, деликт (правонарушение или правонарушение в отношении закона) и правовая процедура.
Второй тип письменного закона состоял из edicta (указы) или прокламации, выданные высшим судьей (претор ) по судебным вопросам. Офис претора был создан в 367 г. до н.э., чтобы принять участие в расширяющейся юридической работе с участием граждан; позже был создан отдельный претор для борьбы с иностранцами. После вступления в должность претор издал указ, который, по сути, был программой его пребывания на посту. куруловые эдилы , которые были магистратами, ответственными за уход и наблюдение за рынками, также издавали эдикты. На более поздних этапах республики эти преторианские и магистерские указы стали инструментом правовой реформы, а leges перестали быть основным источником частного права.
Римская система процедуры предоставила магистрату большие полномочия для предоставления или отказа в судебных средствах правовой защиты, а также для определения формы, которую должны принять такие средства правовой защиты. Результатом этой магистерской системы стала разработка jus honorarium , нового свода правил, который существовал рядом и часто заменял гражданское право. Эдикты оставались источником права до примерно 131 с , когда императорАдриан поручил их реорганизацию и консолидацию и объявил, что закон, который был принят, будет неизменным, за исключением самого императора.
Этот глава статуи римского императора Адриана был раскопан на Сагалассосе, сайте в Турции.
Белая мраморная статуя римского императора Адриана, из раскопок в Сагалассосе на юго-западе ...
Проект археологических исследований Марка Уэлкенса / Сагалассоса
Дети Britannica
СВЯЗЬ С BRITANNICA
Третий тип письменного права был senatus consulta , или резолюции римскогосенат . Хотя эти предложения для различных магистратов не имелизаконодательной силы в республике, они могут быть приведены в действие указами магистратов. В ранней империи, когда власть собраний уменьшилась, и положение императора увеличилось, senatus consulta стал резолюциями, которые одобрили предложения императора. Поскольку одобрение Сената становилось все более автоматическим, предложения императора стали истинным орудием власти. Следовательно, императоры прекратили ссылаться на предложения в Сенат и вскоре после раннего имперского периода прекратили практику принятия законов через Сенат.
Четвертый тип письменного права состоял из конституции принципа , которые были, по сути, выражением законодательной власти императора. К середине 2го векан.э., император был,существу, единственным создателем закона. Главными формами имперского законодательства были эдикты или прокламации; инструкции подчиненным, особенно провинциальным губернаторам; письменные ответы чиновникам или другим лицам, которые консультировались с императором; и решения императора, сидящего в качестве судьи.
Последний тип письменного права был responsa prudentium , или ответы на юридические вопросы, заданные учеными юристами тем, кто консультировался с ними. Хотя закон, написанный и неписанный, изначально был довольно скрытной монополией колледжапонтифики или священники, узнаваемый классюрисконсульты , судебные консультанты или prudentes , разработали к началу 3-го века bce . Эти юрисконсульты не были профессионалами как таковыми, а людьми высокого ранга, которые искали популярность и продвижение в своей общественной карьере, предоставляя бесплатные юридические консультации. Они интерпретировали положения и пункты права, особенно неписаные законы, советовали претору о содержании его указа, а также помогали сторонам и судьям в судебных разбирательствах. Август уполномочил некоторых юристов дать ответ на авторитет императора; это увеличило их авторитет , но практика впала еще 200 с .
Во время ранней империи многочисленные комментарии были написаны великими юристами по отдельным ногам , по гражданскому праву, по указу и по закону в целом. В 5-ом столетии был принят закон, предусматривающий, что можно привести только работы некоторых юристов. Юридическая стипендия сократилась в постклассический период.
Закон Юстиниан
АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ
День Благодарения
Ник Хоакин
список городов в США
Платон
Вулкан Эйяфьялладжокулл
Боснийский конфликт
Резня в Сребренице
E = mc 2
Землетрясение в Японии и цунами в 2011 году
Орегонская тропа
Когда византийский император Юстиниан I предполагается правило в 527 с , он нашел закон Римской империи в состоянии большого замешательства. Он состоял из двух масс, которые обычно различали какстарого закона и нового закона.
Дева Мария (в центре), Юстиниан I (слева), держащая модель Святой Софии и Константина I (справа), держащую модель города Константинополя, деталь мозаики от Святой Софии, 9 век.
Дева Мария (в центре), Юстиниан I (слева), держащая модель Софии Святой Софии и Константина I ...
Думбартон Окс / Попечители Гарвардского университета, Вашингтон, округ Колумбия
Старый закон включал (1) все уставы, принятые по республике и ранней империи, которые не устарели; (2) декреты Сената проходили в конце республики и в течение первых двух столетий империи; и (3) писания юристов и, в частности, тех юристов, которым императоры дали право объявлять закон своими полномочиями. Эти юристы в своих комментариях включили практически все, что имело значение. Из этих многочисленных записей и писаний по старому закону многие стали скудными или полностью потерялись, а некоторые из них были сомнительной достоверностью. Вся масса работы была настолько дорогостоящей, что даже публичные библиотеки не содержали полных коллекций. Более того, эти труды содержали много несоответствий.
новый закон, который состоял из таинств императоров, обнародованных на средних и поздних этапах империи, находился в столь же дезорганизованном состоянии. Эти таинства или конституции были чрезвычайно многочисленны и противоречивы. Поскольку никакой полной коллекции не существовало (предыдущие кодексы не были исчерпывающими), другие таинства должны были быть получены отдельно. Таким образом, необходимо было собрать в разумный корпус столькозакон , как новый, так и старый, как считалось обязательным, и очищать его противоречия и несоответствия.
Сразу же после его присоединения Юстиниан назначил комиссию для рассмотрения имперских конституций. 10 комиссаров прошли через все конституции, копии которых существовали, отобрали те, которые имели практическую ценность, отрезали все ненужные вещи, устраняли противоречия, опуская тот или иной конфликтный проход, и адаптировали все положения к обстоятельствам самого Юстиниана время. РезультирующийCodex Constitutionum был официально обнародован в 529 году, и все имперские таинства, не включенные в него, были отменены. Этот Кодекс потерян, но пересмотренное издание 534 существует как часть так называемого Корпуса Юрис Цивилис.
Успех этого первого эксперимента побудил императора попытаться сделать более трудное предприятие по упрощению и перевариванию произведений юристов. Таким образом, начиная с 530 года новая комиссия из 16 видных адвокатов поставила перед собой задачу собрать, уточнить, упростить и упорядочить; результаты были опубликованы в 533 в 50 книгах, которые стали известны как дайджест (Digesta) илиПандективы ( Пандектаи ). После введения Дайджест как книги закона Юстиниан отменил весь другой закон, содержащийся в трактатах юристов, и указал, что эти трактаты никогда не должны упоминаться в будущем, даже в качестве иллюстрации; в то же время он отменил все уставы, которые составляли часть старого закона. Контуры элементов римского права называютсяИнституты Юстиниана (или просто институты) были опубликованы примерно в то же время.
Между 534 и его смертью в 565 году Юстиниан сам издал большое количество таинств, которые касались многих предметов и серьезно изменили закон по многим вопросам. Эти таинства называются в качестве различия новыми конституциями (Novellae Constitutiones Post Codicem); на английском языке они называютсяРоманы .
Все эти книги - пересмотренный Codex Constitutionum (первоначальная работа была пересмотрена четыре с половиной года спустя), дайджест, институты и романы - все вместе известны как Корпус Юрис Цивилис. Этот Корпус Юрис Юстиниана, с несколькими дополнениями от таинств последующих императоров, продолжал оставаться главным законом в том, что осталось от римского мира. В IX веке новая система, известная какБазилика была подготовлена императоромЛео VI Мудрый. Он был написан на греческом языке и состоял из частей Кодекса и частей Дайджеста, объединенных и часто измененных в выражении, вместе с некоторыми материалами из романов и имперских таинств, следующих за Юстинианом. В западных провинциях закон, разрешенный Юстинианом, оставил свое основание.
Категории Римского Права
Закон лиц
«Основное различие в законе людей, - сказал юрист 2-го века Гай , - состоит в том, что все люди либо свободны, либо рабы».раб был, в принципе, человеческим движителем, которым можно было владеть и иметь дело, как и любая другая собственность. Таким образом, он был не только на милость своего хозяина, но и бесправным и (кроме уголовного права) бездельником. Несмотря на то, что раб был в законе, он был на самом деле человеком, и это изменило принцип. Раб не мог быть участником контракта или не владеть собственностью, но ему могло быть предоставлено де-факто имущество, которое можно было бы сохранить, если бы он был освобожден; если он сделает «обязательство», это может быть в конечном счете применено против его хозяина. Мануфактанский раб стал, в большинстве случаев, не только свободным, но и гражданином.
Определение гражданство имеет важное значение для целей частного права, поскольку определенные части применяются только к гражданам ( jus civile ). Неграждане могут быть либоЛатини, жители римских поселений, которые имели права членов оригинальной латинской лиги или перегрини , которые были членами иностранных общин или этих территорий, управлялись, но не поглощались Римом. Великое продление гражданства императоромCaracalla в 212 ce уменьшил важность этой части закона.
семья
Главной характеристикой римской семьи была patria potestas (отцовская сила в форме абсолютной власти), которую старший отец осуществлял над своими детьми и над его более отдаленными потомками в мужской линии, независимо от их возраста, а также над теми, кого ввели в семью принятие - обычная практика в Риме. Первоначально это означало не только то, что он контролировал своих детей, даже на право наложить смертную казнь , но только он имел какие-либо права в частном праве. Таким образом, любые приобретения, сделанные ребенком подпотехами,стали собственностью отца. Отец действительно мог разрешить ребенку (как он мог бы рабу) определенное свойство относиться к нему как к собственному, но в глазах закона он продолжал принадлежать отцу.
К 1 - ого столетия се были уже модификации системы: власть отца жизни и смерти сжалась на светлую порку, и сын мог связать его отца по договору с третьей стороной в тех же самых строгих ограничений , которые применяются к рабам и их хозяев. Сыновья также могли сохранить свои собственные, что они заработали как солдаты, и даже сделать завещания. В день Юстиниана положение относительно собственности значительно изменилось. То, что отец дал сыну, по-прежнему оставалось в наследстве отцовской собственности, но правила, касающиеся собственных доходов сына, были распространены на многие виды профессиональных заработков; и в других приобретениях (таких как имущество, унаследованное от матери), права отца были уменьшены до жизненного интереса (usufruct ). Как правило, patria potestas прекращалось только со смертью отца; но отец мог добровольно освободить ребенка путем эмансипации, а дочь перестала быть под потехой своего отца,если она попала подmanus ее мужа.
Было два типа брак, известный закону, один с манусом и один без, но манусный тип брака был редок даже в поздней республике и исчез задолго до Юстиниана. Манус был самодержавной властью мужа над женой, что соответствовало покровителям патриции над сыновьями.
Брак без мануса был гораздо более распространенным во все надлежащим образом подтвержденные периоды. Он был сформирован (если стороны были старше возраста полового созревания и, если под потестами , имели согласие их отца), просто путем начала супружеской жизни с намерением жениться, что обычно подтверждается приведением невесты к дому жениха. Жена осталась под ее отец потестасом , если бы он был еще жив; если он был мертв, она продолжала (до тех пор, пока опекунство женщин продолжалось), чтобы иметь того же опекуна, что и до брака. Оба супруга должны были быть гражданами, или, если таковые не были, он или она должны былиconubium (право, иногда даваемое не-римлянам, о заключении римского брака). В браке безманусаимущество супругов оставалось разным, и даже подарки между мужем и женой были недействительными.
Развод был разрешен мужу в начале Рима только по определенным основаниям. Позднее развод всегда был возможен в случае с мужем в случае брака с манусом ; в браке без маны , любая из сторон была вправе положить конец отношениям. Официальное письмо обычно было дано супругу, но любое проявление намерения прекратить отношения, ясно сформулированные другой стороне и сопровождаемые фактическим прощением, - это все, что было юридически необходимо. Христианские императоры ввели санкции за тех, кто развелся без уважительной причины, включая запреты на повторный брак, но сила сторон прекратить брак по их собственному акту не была отменена.
Конфискация была признана в империи как «брак» без приданого, с более низким статусом для женщины и с положениями о том, что дети не были законными наследниками отца. У мужчины не могло быть и жены, и наложницы. В IV веке император Константин впервые принял закон, позволяющий детям таких союзов узаконить последующий брак их родителей. Средневековое гражданское право распространяло это правило на всенезаконных детей .
Лица, не достигшие возраста полового созревания (14 лет для мужчин, 12 для женщин) tutores , если они не находились под Patria потестас . Такие преподаватели могут быть назначены по воле отца или мужчины главы семьи. В случае несоблюдения такой договоренностиопекунство относилось к определенным предписанным родственникам; если не было квалифицированных отношений, магистраты назначили наставника. Первоначально дети считались взрослыми в возрасте полового созревания; но, после долгого развития, стало обычным для тех, кто в возрасте от полового созревания, и 25, чтобы иметь опекунов, которые всегда были магически назначены. Первоначально все женщины, не принадлежащие к patria potestas или manus, также нуждались в репетиторах , назначенных так же, как и для детей. По ранней империи это положение было не более чем обременительной техникой, и оно исчезло из закона Юстиниана.
корпорации
Римляне не разработали обобщенную концепцию юридической личности в смысле организации, имеющей права и обязанности. У них не было условий для корпорации или юридического лица. Но они наделили определенную совокупность лиц с особыми полномочиями и возможностями, и основное юридическое понятие зависело между корпоративными полномочиями, как это понималось в современном законодательстве, и полномочия коллективно принадлежали группе лиц. Однако источником таких коллективных полномочий всегда был акт государства.
Различают четыре типа корпорации:
1. Муниципалитет (гражданский орган, первоначально состоящий из завоеванных городов, а затем и других местных общин) обладал корпоративностью, которая была признана в таких вопросах, как право приобретать вещи и заключать контракты. В имперские времена им была предоставлена власть рукотворствовать рабам, брать на себянаследиеи, наконец, хотя это стало общим только в постклассическом праве, которое должно быть учреждено как наследник.
2. populus Romanus , или «люди Рима», коллективно могли приобретать собственность, заключать контракты и быть назначенными наследниками. Государственная собственность включала имущество казны.
3. Коллегия - многочисленные частные ассоциации со специализированными функциями, такими как ремесленные или торговые гильдии, общества погребений и общества, посвященные особым религиозным богослужениям, по-видимому, продолжали свои дела и владели собственностью в республиканские времена. Императоры, рассматриваяколлегиис некоторым подозрением, принятые с самого началачто ниКоллегияне может быть основана без государственной властии что их права manumitting рабов и принятия наследства тесно регулируются.
4. Благотворительные фонды стали предметом озабоченности постклассического права. Имущество может быть пожертвовано или потребовано - обычно, но не обязательно, в церковь - для какого-то благотворительного использования, и церковь тогда (или так это видно из доказательств) должна контролировать фонд. Имперское законодательство контролировало распоряжение такими средствами, чтобы они не могли использоваться незаконно. В таких случаях право собственности, как полагают, временно возлагается на администраторов.
Закон собственности и владение
В римском праве (сегодня, как и во времена Римской империи), как земельные, так и движимые имущество могут принадлежать совершенно индивидуальным лицам. Эта концепция оабсолютное владение ( dominium ) характерно римское, в отличие от относительной идеи собственности как лучшего права на владение, которое лежит в основе германских систем и английского права.
Мансипатио или формальныйпередача имущества ,церемониальное перемещение, необходимое для его совершения, присутствие плательщика и получателя, пять свидетелей (взрослые мужчины-римляне), пара чешуи, человек для их удержания и слиток из меди или бронзы. Получатель схватил передаваемый объект и сказал: «Я утверждаю, что эта вещь принадлежит мне по закону Quiritarian [Roman]; и пусть он купил мне этот кусок меди и эти медные чешуи ». Затем он ударил чешуйками слитком, который он передал плательщику« по цене ».
В jure cessio была передача в форме иска. Получатель потребовал у судьи, чтобы это было его лицо, а передающий, который был ответчиком, признал иск. Тогда судья передал дело получателю. (Однако теория фиктивного судебного разбирательства неприемлема для всех современных ученых, главным образом потому, что решение о праве собственности справедливо против любого возможного частного заявителя, а не только против обвиняемого, как в истинном судебном процессе).
Усукапио относился к собственности, приобретенной по длине владения. В раннем римском праве два года непрерывного владения получили право собственности в случае земли, один год в случае движимого имущества. В разработанном законе владение должно начаться справедливо добросовестно, и вещь не должна была быть украдена (хотя сам владелец мог быть невиновен в краже) или был приобретен насилием.
С точки зрения занятие , бесхозные вещи, которые были восприимчивы к частной собственности (за исключением таких вещей, как храмы), стали собственностью первого человека, который овладел ими. Это относится к таким вещам, как дикие животные и острова, возникающие в море. В некоторых взглядах он также применяется к оставленным статьям.
Accessio работал таким образом: если вспомогательная вещь, принадлежащая A, была присоединена к основной, принадлежащей B, то владение в целом пошло на B. Например, если фиолетовый A использовался для окраски ткани B, окрашенная ткань принадлежала целиком к Б. На сегодняшний день наиболее важным применением этого правила является утверждение, что все, что строится на земле, становится частью земли и не может быть отдельно принадлежащим.
Специфичность была несколько иной. Если А сделал вещь из материала, принадлежащего Б, одна школа мысли считала, что собственность принадлежит А, а другая считает, что она осталась с Б.Юстиниан принял «среднее мнение»: Б сохранил право собственности, если возможно возвращение к первоначальному состоянию (бронзовая ваза может быть расплавлена); Полученное право собственности, если оно не было (вино не может быть преобразовано в виноград).
В соответствии с тезауру-изобретательство , или сокровищница, окончательное правило заключалось в том, что если что-то было найдено человеком на его собственной земле, он пошел к нему; если он был найден на земле другой, половина отправилась к поиску, наполовину к помещику.
Traditio был простой доставкой владения с намерением передать собственность и был методом передачи jus gentium . Если А продал и просто доставил раба в В, под jus civile , А остался владельцем раба до истечения определенного периода времени. Преторы, однако, разработали процедурные методы защиты владения Б таким образом, что титул А стал бесполезным, а Б, как говорили, владел этимв бонисе . Это был замечательный триумф за неформальность при предоставлении титула. Из фразы в bonis , позже авторы придумали выражение "«Юстиниан отменил теоретическое различие между гражданской и боеспособной собственностью.
Обычный арендатор не имел защиты вне договорного права против арендодателя и не мог назначить аренду. Но существовали определенные виды владения, которые обеспечивали защиту арендатора и которые были назначены: сельскохозяйственные и строительные аренда, предоставленные на длительный срок или на постоянной основе, часто позволяли арендаторам пользоваться правами, едва различимыми от собственности.
Были также сервитуты , в которых один человек пользовался определенными правами в собственности, принадлежащей другому. Права на дорогу и права на воду были деревенскими сервитутами; прав на свет или для просмотра были городские сервитуты.Ususfructus был правом использовать и принимать плоды (такие как посевы) вещи и соответствовал современному понятию жизненного интереса. Более ограниченное право, также не выходящее за рамки срока действия держателя,usus разрешал просто использовать вещь; таким образом, человек мог жить в доме, но не мог этого позволить, поскольку это было бы эквивалентно «взятию плодов».
Поскольку собственность была абсолютной, она резко отличалась от владения, которую гражданское право не защищало как таковое. Однако любой владелец, желающий вмешаться в существующего обладателя, должен был подать судебный иск, чтобы доказать свой титул. Если бы он вмешался в свои полномочия, претор увидит, что первоначальное положение дел было восстановлено до вынесения решения о названии.
Делиц и контракт
Обязательства классифицировались классическими юристами по двум основным категориям в зависимости от того, возникли ли они из-за деликтного или контрактного права. Закон Юстиниана признал еще два класса обязательств, называемых квази-деликтными и квазиконтрактными.
Уже в 6 - м и 5 - м веках до н.э. , римское право переживает переход от системы частногоместь тому, в котором государство настаивало на том, что человек обиделся на компенсацию вместо мести. Таким образом, в случае нападения (injuria ), если один человек сломал чужую конечность,тарио все еще разрешалось (то есть, человек, которому обидели, мог нанести такую же травму, как и он); но в других случаяхбыли установленыфиксированныеденежныештрафы.Воровство включало наказание в два раза больше стоимости похищенной вещи, если только вор не был пойман в акте, и в этом случае он был избит и «вынесен приговор» лицу, которому было нанесено вред.
По ранней империи реформы заменили четырехкратное наказание в случае похитителя, который был пойман в этом акте, и суд оценил все наказания за вред (которые к тому времени включали диффамацию и оскорбительное поведение). Закон об ущербе собственности регулируется законом (Lex Aquilia), который, в свою очередь, был значительно расширен путем интерпретации. Кроме того, были ситуации, в которых лицо могло нести ответственность за ущерб, даже если он не несет личной ответственности. В институтах Юстиниана были рассмотрены только четыре преступления: кража, грабеж с насилием, нанесение ущерба имуществу и словесное или физическое нападение.
На ранней республике закон контракта практически не существовал. Было, однако, учреждение,nexum , о котором мало что можно сказать с уверенностью, за исключением того, что это был своего рода кредит, столь репрессивный по характеру, что это может привести к полному подчинению должника кредитору. Он был устаревшим задолго до императорских времен. Контракты классического права были разделены на четыре класса: буквальные, вербальные, реальные исогласованные. литеральный контракт был типом фиктивного кредита, сформированного путем записи в учетной записи кредитора; он был сравнительно неважным и был устаревшим днем Юстиниана. В устном договоре требовались слова или образцы слов, которые должны быть произнесены. primulatio была самой важной формой устного договора, поскольку она установила форму, в которой любое соглашение (при условии, что оно было законным и возможным) могло стать обязательным с помощью простого метода сокращения его до вопросов и ответов: «Вы обещаете мне заплатить? 10 000 сестерциев? »« Я обещаю ». Первоначально абсолютно необходимо, чтобы слова были произнесены, но в день Юстиниана письменный меморандум о таком контракте был бы обязательным, хотя на самом деле ничего не говорилось.
Если соглашение не было одето в форме оговорки, оно должно, действительно, подпадать под один из видов реальных или консенсуальных контрактов. реальный контракт требовал, чтобы что-то должно было передаваться от одной стороны к другой и что обязательство должно быть для возвращения этой вещи. Реальные контракты включали ссуды денег, займы на товары, депозиты и залоги.Консенсуальные контракты не нуждались ни в чем, кроме устного или письменного соглашения между сторонами, и хотя было известно только четыре таких договора, они были самыми важными в обычной жизни - продажа, наем вещей или услуг, партнерство и мандат (действующие на инструкции). В день Юстиниана существовал еще один принцип, что в любом случае взаимного соглашения, такого как соглашение об обмене (но не продажа), если одна из сторон выполнила, он мог бы подать иск о принудительном исполнении другого. В дополнение к вышеизложенным контрактам было признано несколько других конкретных соглашений в качестве подлежащих исполнению, но общее признание всех серьезных соглашений как обязательных обязательств не было достигнуто римлянами.
Квази-деликт охватывал четыре вида вреда, сгруппированные вместе без четко определенного принципа. Они включали в себя иск против оккупанта за вред, причиненный вещами, которые были выброшены или вылиты из его дома в общественное место, и иск против судовладельца, владельца трактира или стабилизатора за ущерб, причиненный клиентам в помещении путем кражи или повреждения лицами, находящимися на его службе ,
Квазиконтракт охватывал обязательства, которые не имели общей функции, за исключением того, что они не соответствовали должным образом контракту, потому что не было согласия или деликта, поскольку не было никакого противоправного деяния. Наиболее заметными примерами были, во-первых,negotiorum gestio , который позволял тому, кто вмешивался без полномочий в чужие дела в пользу последнего, требовать возмещение и возмещение, а во-вторых, группу дел, в которых действие (condictio ) было разрешено для восстановления А от B того, что в противном случае было бы необоснованным обогащением B за счет А, например, когда A по ошибке отдал B то, что не было ( condictio indebiti ). Это понятиенеосновательное обогащение в качестве источника юридического обязательства было одним из самых суровых вкладов римского права в правовую мысль.
Закон правопреемство
Наследственное право является одним из самых сложных областей римского права. Любой римский гражданин, который был совершеннолетним, мог сделать завещание, но необходимо было выполнить несколько очень формальных требований, чтобы воля была действительной. Первым требованием было назначение одного или несколькихнаследников . Наследник, в римском смысле этого слова, был универсальным преемником; то есть он взял на себя права и обязанности умершего (в той мере, в какой они были переданы вообще) в целом. При принятии наследник стал владельцем, если умерший был владельцем, кредитором, если он был кредитором, и должником, если он был должником, хотя активы были недостаточными для погашения задолженности. Таким образом, наследство могло привести к потере наследника. До Юстиниана этого последствия можно было бы избежать, только не приняв наследство, хотя некоторые категории наследников не могли отказаться.Юстиниан сделал одну из своих самых известных реформ, указав, что наследник, который сделал инвентаризацию активов умершего, не должен выплачивать больше, чем получил. СвободаКроме того, завещание не было полным: человек был обязан оставить определенную долю своего имущества своим детям, а в некоторых случаях и потомкам, и братьям и сестрам.
В отношении к наследство или преемственность без воли, те, кто впервые в ранние времена были наследниками покойного, то есть те, кто был в его потестах или ману, когда он умер, и которые были освобождены от этой власти при его смерти. Неспособность этих наследников, ближайшихагностические отношения (отношения в мужской линии спуска) преуспели, и, если не было никаких агатов, члены рода или клана умершего преуспели. Позже реформы помещали детей, освобожденных от потеста наравне с теми, кто находился под потехами, и постепенно отдавали выжившего супруга (в браке без мануса) большие права наследования. В день Юстиниана система развивалась следующим образом: у потомков было первое требование, и, не имея этих наследников, появился сложный класс, состоящий из потомков, братьев и сестер с полной кровью и детей умерших братьев и сестер. Затем пришли братья и сестры полукровки и, наконец, ближайшие родственники (отношения в женской линии). Муж и жена не упоминались, но их старые права сохранялись в живых в отсутствие какой-либо из предыдущих категорий. Юстиниан также дал «бедной» вдове право на четверть имущества своего мужа, если не было более трех детей, и в этом случае она поделилась с ними одинаково. Если, однако, наследники были ее собственными детьми покойным, она получила только усусфруктус (жизненный интерес) в том, что она взяла.
закон процедуры
Самые ранние судебные решения (законодательные акты ) проводились устно в два этапа: предварительный до судебного магистрата, в котором вопрос был разработан; а затем фактическое представление доказательств судье илисудья . На первом этапе требовалось, чтобы заданные формы слов говорили сторонами, а иногда и магистратом. Например, стороны, заявляющие о праве собственности, поймут спорную вещь и наложит на нее палочку, после чего судья вмешался и сказал: «Отпустите вас обоих». Формально была процедура, согласно которой истец который сделал малейшую ошибку, потерял свое дело. На втором этапе, перед судом , формальных правил не было. Однако истец имел бремя доказывания, отвечал за физическое производство обвиняемого в суде и, часто, за исполнение приговора.
В соответствии с новыми процедурами, разработанными во втором и 1-м веках bce , вопрос на магистерской стадии был сформулирован в письменных инструкциях для судейства , сформулированных в форме альтернативы: «Если окажется, что ответчик должен истец 10 000 сестерциев, судья заключается в том, чтобы осудить обвиняемого на выплату истцу 10 000 сестерциев; если это не так, он должен его освободить ». Проект этих письменных инструкций, вероятно, был подготовлен для истца до его прихода в суд, но судебного разбирательства не былопока он не был принят ответчиком, поскольку всегда существовал контрактный элемент в отношении иска как в новой, так и в старой системах. Однако давление могло быть осуществлено магистратом по обвиняемому, который отказался принять инструкции, которые был утвержден магистратом, точно так же, как истцу можно было заставить изменить инструкции, которые был отклонен магистратом, по отказу магистрата от другого распоряжения Judex решить дело.
В поздние республиканские времена еще одна система развивалась сначала в провинциях, затем в Риме. В соответствии с новой системой магистрат использовал свои административные полномочия, которые всегда были значительными, для разрешения споров. Он мог командовать: таким образом, если бы один человек подал жалобу другому перед ним, он мог бы расследовать этот вопрос и отдавать приказ, который, по его мнению, подходит. По мере того, как офицеры, назначенные императивом, вытеснили республиканских магистратов, этот административный процесс стал более распространенным явлением. В результате старый договорный элемент в процедуре исчез, как и старое двухэтапное разделение. Справедливость теперь была навязана сверху государством, а не, как первоначально, оставлена в виде добровольного арбитража, контролируемого государством.
Герберт Феликс Йолович
Рафаэль Пауэлл
Морис Альфред Милнер
Мэри Энн Глендон
Паоло Кароцца
ПОДРОБНЕЕ О римском праве
84 ССЫЛКИ, НАЙДЕННЫЕ В СТАТЬЯХ BRITANNICA
Ассортимент
кодификация ( в законе )
значение в историческом письме ( в хронологии: источники, используемые римскими историками )
сравнительное право ( в сравнительном праве: древние корни закона )
конституционное право ( в конституции: теории о конституциях ) ( в конституционном праве: характер конституционного права )
морское право ( в страховании: историческое развитие страхования ) ( в морском праве: историческое развитие )
военное право ( в военном праве: историческое развитие )
ПРОСМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ
ВНЕШНИЕ ССЫЛКИ
Энциклопедия древней истории - Римское право
Католическая энциклопедия - римское право
История UNRV - древнеримские законы
АВТОРЫ СТАТЕЙ
ИСТОРИЯ СТАТЬИ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Поправки? Обновления? Помогите нам улучшить эту статью!
Обратитесь к нашим редакторам с отзывами.
Римское право
Определение
по Марк Картрайт
Опубликовано 24 ноября 2013 Базилика, Помпеи (Мэри Харрш)
Римское право , раскрытое в древних юридических текстах, литературе , папирусах, восковых табличках и надписях, охватывало такие грани повседневного римскогожизнь как преступность и наказание, право собственности на землю и собственность, коммерция, морская и сельскохозяйственная промышленность, гражданство, сексуальность и проституция, рабство и манифест, местная и государственная политика, ответственность и ущерб имуществу и сохранение мира. Закон был установлен различными способами, например, через уставы, судебные решения, указы императора, сенаторские указы, голоса собраний, плебисциты и обсуждения экспертных юрисконсультов и поэтому стал многогранным и достаточно гибким, чтобы справляться с изменяющимися обстоятельствами от римского мира, от республиканской до имперской политики, от местной до национальной торговли и от государства к межгосударственной политике.
ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ
Одним из наиболее важных источников римского права является Corpus Iuris Civilis , составленный под эгидой Юстиниана I и охватывающий, как следует из названия, гражданское право. Одна из его четырех книг - массивный дайджест - охватывает все аспекты публичного и частного права. Digest был произведен в 533 CE под руководством Трибониан и обзор некоторых 2000 отдельных юридических томов. Эти оригинальные источники были написаны известными юристами или юристами, такими как Гай, Ульпий и Пол, и они делают Дайджест один из самых богатых текстов, сохранившихся с древнейших времен, так как внутри есть сокровищница случайной исторической информации, используемой для иллюстрации различных пунктов права, начиная от ожидаемой продолжительности жизни и заканчивая налоговыми показателями.
Другие сводки законов включают Codex Gregorianus (выдан 292 CE) и Codex Hermogenianus (выпущен 295 CE), оба названы в честь выдающихся юристов в эпоху правления Диоклетиана и в совокупности включают более 2500 текстов. Существует также Феодосийский кодекс , сборник из более чем 2700 законов, составленный в 430-е годы н.э. и добавленный в последующие годы, и, наконец, Codex Iustinianus (528-534 CE), в котором обобщены и расширены старые кодексы.
Затем существуют также определенные типы правовых документов, которые сохранились с древности, такие как документы переговоров, которые раскрывают коммерческие операции всех видов от аренды и договоров аренды до контрактов с изложением передачи имущества. Надписи также могут выявлять законы и их последствия, поскольку они размещены на общественных памятниках, они публиковали новые законы или благодарили за победы в суде тем, кто помогал вовлеченной стороне.
ИСТОЧНИКИ ПРАВА
ОСОБЕННОСТЬЮ РИМСКОГО ПРАВА БЫЛО ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ К ТОЧНОСТИ ЯЗЫКА.
Римское право носило кумулятивный характер, т. Е. Новый закон можно было бы добавить в юридический корпус или заменить прежний закон. Статуты ( лаги ), плебисциты, сенаторские указы ( decreta ), принятые решения ( res iudicatae ), обычай, указы ( senatusconsulta ) от Императора, магистратов или других высших должностных лиц, таких как преторы и эдилы, могут быть источниками римского права.
В традиции первым источником римского права были Двенадцать таблиц , которые сохранились только как цитаты в более поздних источниках. Следуя инициативе собирать в одном месте гражданское законодательство ( ius civile ) ранней Республики и прекращать исключительное господство в вопросах права со стороны священнического и патрицианского класса, законы, регулирующие отношения между гражданами, были кодифицированы и отделены от священного закона ( ius sacrum ). Этот документ был фактически сборником предложений , касающихся права граждан только как и все другие стороны пришли под правовой юрисдикцией мужской главы семьи ( Pater Familias ), который имел большую свободу в обращении с теми , в его заботе, как бесплатно и несвободно.
В двенадцать таблиц стало ограниченное применение , когда правовые вопросы возникли , которые они не охватывают, например, как коммерческая деятельность распространилась возникла необходимость обеспечить правовое обеспечение сделок и коммерческих сделок между гражданами и негражданами и есть законы , которые рассматривали поведение и намерение вовлеченных сторон. Эти отношения стали предметом контрактов и положений, таких как приговор и, c. 242 до н.э., споры проводились под председательством специального судьи ( praetor peregrinus ), конкретно касающегося юридических споров с участием иностранцев и отношений между Римом и иностранными государствами, то есть международного права ( ius gentium ).
Римские политики
Римские политики
В республике акцент был сделан скорее на адаптации существующих законов магистратами ( ius honorarium), а не создание целого нового законодательства. Это было сделано, в частности, в ежегодном указателе Претора (кодифицировано 131 г. н.э.), когда были указаны типы разрешенных случаев, защита и исключения, а также оценка юридической политики за предыдущий год, соответственно внесенные необходимые изменения. Таким образом, применение законов могло быть адаптировано, в то время как сам закон оставался неизменным, и поэтому была собрана серия формул дел, чтобы обеспечить более полное правовое освещение постоянно меняющейся ситуации римского общества. Например, увеличение стоимости штрафа может быть сделано для того, чтобы идти в ногу с инфляцией, но правовой принцип штрафа за конкретное правонарушение остался неизменным. Таким образом, другие должностные лица, такие как губернаторы и военные суды, могли «толковать»,
В императорские времена Император занимал активную роль в правовых вопросах, особенно в ответ на частные петиции ( libelli ), но он обычно действовал по рекомендации тех, кто лучше всего разбирался в юридических вопросах, а именно в юристах (см. Ниже). Возможно, самым известным примером императора, создавшего новый закон, был указ Каракаллы 212 года н.э., который предоставил римское гражданство всем свободным жителям империи, Император также выступал в качестве судьи, когда существовали конфликты между римским правом и местным законодательством провинций, которые обычно сохранялись нетронутыми и, по крайней мере теоретически, проблема была устранена с помощью указа Каракаллы. На практике местные законы сохранились как обычаи и, как правило, не были отменены, если они не оскорбили римскую чувствительность, например, касающиеся кровосмешения и многоженства.
С царствования Адриана суждения и заявления императора были собраны в конституции императора или конституционных князей . Кроме того, Сенат мог также издавать нормативные положения ( senatus consulta ), например, в отношении публичных игр или прав наследования женщин. Закон о статусе, установленный народом через публичные собрания ( комиты ), хотя и редко, может также способствовать созданию юридического корпуса, но в целом ограничивается церемониальными вопросами, такими как принятие решения о посмертных почестях, которые должны быть предоставлены детям императоров, которые умерли преждевременно.
Курия
Курия
Во время правления Константина I имперские высказывания часто приходили через императора квестора и язык , используемый в них становится все более менее технически, аргумент часто приводится в качестве начала «вульгаризации» римского права. Однако на самом деле юридические школы действительно процветали, и эксперты по правовым вопросам все еще находились под рукой как для квестора, так и для общественности, чтобы обсуждать более тонкие точки права, оставаясь двусмысленными этим новым, менее техническим подходом к формулировке законодательства.
Важным элементом римского права были юристы ( iurisprudentes), юридические эксперты, которые подвергли письменные законы, правила и институты интеллектуальному контролю и обсуждению, чтобы извлечь из них основополагающие правовые принципы, которые они содержали, а затем применяли и проверяли эти принципы на гипотетических конкретных случаях, чтобы затем применить их к новому законодательству. Юристы были элитарным органом, так как в каждый момент времени, вероятно, было меньше 20, и их квалификация в роли заключалась в их обширном знании закона и его истории. В имперские времена они были включены в общую бюрократию, которая служила императору. Юристы также имели что-то монополию на юридические знания, поскольку возможность изучения права в рамках обычной учебной программы была невозможна до середины II века н.э. Юристы также писали юридические трактаты, одним из наиболее влиятельныхО гражданском праве ( De Iure Civili ) от Q. Mucius Scaevola в I веке до нашей эры.
Хотя юристы часто приходили из высших эшелонов общества, и они, возможно, были неизбежно связаны с вопросами, имеющими наибольшее значение для этой элиты, они также интересовались двумя основными социальными принципами в их обсуждениях: справедливость ( aequitas ) и практичность ( utilitas ). Кроме того, из-за своей интеллектуальной монополии юристы имели гораздо большую независимость от политики и религиичем это было обычно в древних обществах. Однако с 3-го века н.э. система юристов была заменена более прямым вмешательством тех, кто управлял, особенно самим императором. Постепенно число юристов расширилось, и юристы пришли, чтобы походить на более тесных современных юристов, с которыми должны были обращаться все, кто нуждался в юридической консультации. В отличие от современных юристов, и, по крайней мере, в принципе, они предлагали свои услуги бесплатно.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
На практике судебное разбирательство очень часто избегалось встречными сторонами, присягнувшими клятву или инсиурундом, но, не достигнув такого урегулирования, судебный процесс должен был последовать истцу, вызывая подсудимого в суд (гражданские дела: iudicia publica или по уголовным делам закон: quaestiones ). Первый этап большинства судебных разбирательств заключался в том, что стороны участвовали перед судьей, который определил юридический вопрос, и либо отклонил дело в качестве юридического вмешательства ( denegatio actiomis ), либо назначил официального ( iudex datus ) для заслушивания и оценки случай. Когда обе стороны согласились на оценку магистрата, дело было услышано до того, как iudex, который принял решение от имени государства. Ответчику и истцу приходилось представлять себя на слушании, поскольку у них не было системы юридического представительства. Если обвиняемый потерял гражданское дело, был осужден, и им пришлось бы выплачивать денежную сумму ( litis aestimatio ), как правило, решение iudex , которое могло бы покрыть первоначальную стоимость товаров или ущерб, понесенный заявителю.
Цицерон осуждает Катилину
Цицерон осуждает Катилину
Штрафы за преступления были разработаны как сдерживающие меры, а не меры по исправлению положения, и могут включать штрафы ( многоразовые ), тюрьму, лишение свободы, конфискацию имущества, потерю гражданства, изгнание, принудительный труд или смертную казнь ( поена capitis ). Штрафы могут также различаться в зависимости от статуса ответчика, и если они были мужчинами, женщинами или рабами. Возможно, неудивительно, что мужчины с более высоким социальным статусом обычно получали более мягкие наказания. Тяжесть наказания может также зависеть от таких факторов, как преднамеренность, провокация, частота и влияние алкоголя.
Во многих случаях, особенно гражданских, если подсудимый умер до того, как разбирательство было завершено, их наследнику может потребоваться стоять на месте первоначального обвиняемого. В республике не было реальных средств обращения в римском праве, но в имперский период неудовлетворенные стороны могли обратиться к императору или высокопоставленному чиновнику, и первоначальное решение могло быть отменено или отменено. Однако любые апелляции, не имеющие хороших оснований, могут понести штраф.
ВЫВОД
Возможно, одним из величайших преимуществ римского права было то, что, по мере роста империи и роста населения, закон и его защита граждан выступали в качестве обязательной силы для общин и способствовали ожиданию того, что права гражданина (и со временем даже права неграждан), и была создана система, в соответствии с которой могут быть исправлены ошибки. Кроме того, римляне предоставили нам не только многие юридические термины, которые все еще используются сегодня в области права, но также их страсть и опыт для точной и точной юридической терминологии, чтобы избежать двусмысленности или даже неправильного толкования закона, еще раз , подход, который все современные юридические документы пытаются подражать.
Если вы найдете ошибку или упущение в Юридическом словаре Духаима, или если у вас есть предложение на юридический термин, мы будем рады услышать от вас !
Поделиться ...Ваш текст
Римское Право
.
в следующем году. , Вы определены, что с поклонением. всех...Древний Рим римское право История >> Древний Рим Римляне имели сложную систему власти и законов. Многие из основных систем и идей , которые мы имеем о законах и правительстве сегодня происходят от Древнего Рима. Кто сделал законы? Законы были сделаны несколько различных способов. Основной способ создания официальных новых законов было через комиции. Законы были на голосование граждан , которые были членами собрания. Были и другие способы, однако, что законы были реализованы в том числе плебейского Совета, указов сената, решений выборных должностных лиц (магистраты), а также указы императора. Кто исполнение законов? Законы были насильственный чиновник называется претором. Претор был вторым самым высокопоставленным чиновником в Римской республике (после консулов). Претор был ответственным за отправление правосудия. Чтобы законы в городе, римляне имели полицейские силы под названием Vigiles. Vigiles дело с мелкими преступниками , как воров и беглых рабов. Когда больше сил были необходимы, как во время беспорядков или против банд, другие больше военных группы были использованы такими как преторианцы и городские когорты. Римская Конституция Римская конституция была согласованной набор принципов , который затем римского правительства. Это не было записано в одном месте, но был создан на основе традиции и отдельные законы. Закон Двенадцати таблиц по Сильвестре Дэвид Мирис Закон Двенадцати таблиц Поскольку многие законы были неписаные или недоступны для людей , чтобы увидеть, там было много места для коррупции со стороны государственных чиновников. Люди в конце концов восстали против лидеров , и в 450 г. до н.э., некоторые законы были написаны на каменных плитах для всех , чтобы видеть. Эти законы стали известны как Закон Двенадцати таблиц. Римские граждане Многие из защиты и прав , предоставляемых людям в рамках римского права только применительно к римским гражданам. Это было большое дело , чтобы быть полноправным римским гражданином. Были даже различные уровни римского гражданства, каждый из которых имеет более или менее прав , чем другие. Наказание и Тюрьма наказания за совершение преступления , в Риме не было одинаковым для всех. Какое наказание вы получили зависит от вашего статуса. Если бы вы были богатые патриции вы получите гораздо меньше , чем наказание будет за то же преступление раба. Наказание может включать в себя избиение, порку, изгнание из Рима, штрафы или даже смерть. Римляне вообще не посылать людей в тюрьму за преступления, но они имеют тюрьмы , чтобы держать людей в то время как их вина или наказание было определено. Наследие римского права Многие аспекты римского права и римской конституции все еще используются сегодня. Они включают в себя такие понятия , как сдержки и противовесы , право вето, разделение властей, ограничение сроков и очередных выборы. Многие из этих концепций служить в качестве основы современных современных демократических государств . Интересные факты о римском праве Римляне имели три ветви власти, включая законодательные собрания (филиал людей), сенат (ветви дворян и патрициев), и консул (исполнительная ветвь власти). Римские женщины имели ограниченные гражданские права. Они не могли голосовать или занимать государственные должности, но они могут владеть собственностью и бизнесом. В 212 году нашей эры, римский император Каракалла объявил, что все вольноотпущенники в Римской империи были полноправными римскими гражданами. Император Юстиниан I был законы Рима записаны и организованы. Эти законы стали известны как Юстиниан кодекса и использовались по всей империи. Возьмите десять вопроса викторину об этой странице. Подробнее о Древнем Риме: Обзор и история Хронология Древнего Рима ранней истории Рима Римская республика Республика Эмпайр войны и сражения Римской империи в Англии Варвара Падение Рима городов и инженерного город Рим города Помпеи Колизей Римских бань жилищного строительство и Дома римского инженерном римских числительных Повседневная жизнь Повседневная жизнь в Древнем Риме Жизнь в городе Жизнь в стране продуктов питания и приготовления пищи Одежда Семейная жизнь Рабов и крестьян плебеев и патрициев Искусство и религия древнеримского искусства Литература римской мифологии Ромула и Рема Арены и развлечения Люди Augustus Джулиус Цезарь Цицерон Константин Великий Гай Мариус Неро Спартак Гладиатор Траян Императоры Римской империи Женщины Рима Другие Наследие Рима Римский сенат римского права римской армии Глоссарий и термины Библиография История >> Древний Рим
Римское Право
римское право
НАПИСАНО: Рафаэль Пауэлл, Паоло Carozza, Мэри Энн Глендон, Морис Альфред Милнер, Херберт Феликс Jolowicz
См История статьи
ПОХОЖИЕ ТЕМЫ
Кодекс Юстиниана
Azzone Dei Porci
закладная
деликт
международное право
эдил
Имперский камеральный суд
Gaius
древний Рим
Patria потестас
Римское право , закон о Древнем Риме с момента основания города в 753 году до н.э. до падения Западной империи в 5м веке се . Онапрежнему используется в Восточной, или Византийской , империи до 1453.качестве правовой системы, римское право повлияло на развитие права в большей части Западной цивилизации, а также вчастях Востока. Она является основой для правовых кодексов большинства стран континентальной Европы ( см гражданское право ) и производные системыдругих местах.
Термин римское право сегодня часто относится к более , чем законы римского общества. Правовые институты эволюционировали римлянами имели влияние на законы других народов во времена долго после исчезновения Римской империи и в странах , которые никогда не были предметом римского владычества. Чтобы принять наиболее яркий пример, в значительной части Германии , до принятия общего кода для всей империи в 1900 году, римский закон был в силе в качестве «дополнительного закона»; то есть, он был применен , если не исключены , противоречащими местными положениями. Этот закон, однако, который вступил в силу в некоторых районах Европы долгое время после падения Римской империи, не было римское право в его первоначальном виде. Хотя его основа была действительно Corpus Juris Цивилис-кодифицировать законодательство императора было интерпретировано Юстиниан I-это законодательство, разработанный и адаптированного для последующих условий поколений правоведов из 11 - го века вперед и получил дополнение от нероманских источников ,
Развитие И Гражданское Права Международного Права
В большом промежутке времени , в течение которого римская республика существовали и империя, было много этапов законнического развития. В период республики (753-31 до н.э. ), тогражданское право (гражданское право) разработано. На основании обычая или законодательства, он применяется исключительно для римских граждан. К середине 3го векадо н.э., однако, другой тип закона,международное право (право народов), была разработана римлянамикоторые будут применяться как к себе и к иностранцам. Jus Gentiumне был результатом законодательства, но, вместо этого, развития воевод и губернаторовкоторые были ответственны за управление справедливостью вслучаяхв которых участвовали иностранцы. Международное правостало, в значительной степени, часть массивного тела законакоторый был применен магистраты гражданам, а также иностранцам,качестве гибкойальтернативыкЮС Civile.
ПОХОЖИЕ ТЕМЫ
клинопись закон
адат
общее право
Индийский закон
китайское законодательство
Израильское законодательство
Советский закон
Японский закон
шотландский закон
египетский закон
Римское право, как и другие древние системы, первоначально принята Принцип личности , то есть, что закон государства применяется только к своим гражданам. Иностранцы не имели никаких прав и, еслине защищены какойлибо договор между их государством и Римом , они могут быть конфискованы как бесхозяйных куски собственности по любому римлянину. Но с давних времен были договоры с иностранными государствамигарантирующие взаимную защиту. Даже вслучаяхв которых не было никакого договора, растущие коммерческие интересы Рима вынуждены его защищать, некоторой формой справедливости , иностранцы, прибывшиепределах своих границ. Мировой судья не может просто применить римское правопотому что было привилегией граждан; дажебы не было этой трудности, иностранцы, вероятновозражают против громоздкого формализмакоторый характеризовал раннее гражданское право .
Закон о том , что магистраты применяется , вероятно , состоял из трех элементов: (1) существующий закон меркантильного , который был использован средиземноморскими торговцами; (2) те институты римского права , что, после того , как очищается от их формальных элементов, может применяться повсеместно в любом тяжущемся, Роман или иностранец; и (3) в крайнем случае , собственное чувство магистрата чего было справедливым и справедливым. Эта система Jus Gentium также была принята , когда Рим начал приобретать провинции , так что губернаторы могли осуществлять правосудие вperegrini (иностранцы). Это слово стало означать не столько людей , живущих в условиях другого государства (в том числе, с расширением римской власти, пришел , чтобы быть меньше и меньше) римских подданных , которые не являлись гражданами. В общем, споры между членами одного и тем же состоянием объекта были урегулированы собственными судами этого государства в соответствии с его собственным законодательством, в то время как споры между провинциалами разных государств или между провинциалами и римлянами были решены губернаторским судом применения международного права . К 3 - м века н.э. , когда гражданство было распространено на всей территории империи, практические различия между ЮСОМ Civile и международным правом прекратили свое существование. Еще до этого, когда римский адвокат сказал , что договор купли-продажи был Юрис Гентиум , он имел в виду , что она была сформирована таким же образом и имеют те же правовые результаты являются ли стороны к нему были граждане или нет. Это стало практическим значением Jus Gentium . Из - за универсальности его применения, однако, эта идея была также связана с теоретическим понятием , что это был закон , общий для всех народов и было продиктовано природой-идеей , что римляне взяли из греческой философии.
Письменные И Неписаный Закон
BRITANNICA ИСТОРИИ
DEMYSTIFIED / FOOD
Может есть слишком много моркови сделать кожи Turn оранжевой?
Морковь (морковь дикой Sativus) являются экономически важными членами зонтикоцветных порядка.
ПРОЖЕКТОР / ПОП-КУЛЬТУРА
40-летие Star Wars
Кадр из Star Wars 1977 слева направо Марк Хэмилл, как Люк Скайуокер, Кэрри Фишер, как принцесса Лея, Питер Мейхью, как Чубакка и Харрисон Форд, как Хан Соло
ПРОЖЕКТОР / НАУКА
Измерение царствования Homo наледи
Homo Naledi на выставке в 2015 году
DEMYSTIFIED / НАУКА
Причины северные и южные огни?
Северное сияние.
Римляне разделили их права на Jus Скриптум (писаное право) иJus не Скриптум (неписаный закон). Под «неписаного закона» они имели в виду обычай; по «писаному закону» они имели в виду не только законы , полученные из законодательства , но, в буквальном смысле, законы , основанные на каких - либо письменные источниках.
ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ
Европейский Союз. Характеристики дизайна на символ евро. Изучение Европы: Факт или вымысел?
Были различные типы писаного закона, первый из которых состоял из Leges (сингулярныеLex ), или акты одного изсобрания целого римского народа. Хотя богатые классы, или патрициев, доминировали эти собрания, простые люди, или плебеев, имел свой собственный советв котором они приняли закон резолюции под названиемплебисцитов . Только после прохожденияLex Гортензия в 287 году до н.э. , однако, сделал плебисцитов стали обязательными для всех классов граждан; После этого, плебисциты , как правилоназывают Leges наряду с другими нормативными актами. В целом, законодательство является источником права только в республике. когдаОгастус Цезарь основал империю в 31 году до н.э. , узлы не сразу перестают функционировать, но их согласие на любое предложение стало лишь формальной ратификацией пожелания императора. Последний известный закон был принят во время правленияНерва (96-98 с ).
Цезарь Огастус, мраморная статуя, гр. 20 BCE; в музеях Ватикана, Ватикан.
Цезарь Огастус, мраморная статуя, с. 20 BCE ; в музеях Ватикана, Ватикан.
Photos.com/Jupiterimages
BRITANNICA СПИСКИ И ВИКТОРИНЫ
Арамис Рамирес No.16 из Чикаго Кабс часы мяч покинуть стадион против Цинциннати. Высшая лига бейсбола (MLB).
СПОРТ И ОТДЫХ QUIZ
Бейсбол
Битва при Геттисберге на 1-3 июля 1863 года, который включал кровавый Charge Пикетт, была главным поворотным моментом в американской гражданской войне. Кончилось попытки Южной вторгнуться на север.
СПИСОК ИСТОРИЯ
9 худших Генералы в истории
Стэнли Кубрик во время съемок фильма Барри Линдон (1975).
ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА QUIZ
Стэнли Кубрик
Страус (Struthio Camelus).
СПИСОК ЖИВОТНЫХ
6 самых опасных птиц мира
Самые ранние и наиболее важные законодательные акты, или орган Leges , былаДвенадцать таблиц , принятые в 451-450 до н.э. во время борьбы плебеев за политическое равенство. Она представляла собой попытку получить письменный и публичный код, патриций воеводы не мог изменять по желанию против плебейских тяжущихся. Мало что известно о фактическом содержании Двенадцати таблиц; текст коды не сохранился, и лишь немногие фрагменты сохранились , собранные из намеков и цитат в работах таких авторов, как Цицерон . Из фрагментов, очевидночто многочисленные вопросылечились, среди них семейного права, деликт (деликт или преступление против закона), аюридической процедурой.
Второй тип писаного закона состоял из эдиктах (эдикты) или прокламации выданные вышестоящего магистрата (претор ) по судебным вопросам. Офис претор был создан в 367 году до н.э. , чтобы взять на себя расширяющейся правовой работыучастием граждан; Через отдельный претор был созданчтобыдело с иностранцами. После вступлениядолжность, претор издал указкоторый был, по сути, программа для своего года в офисе. курульные эдилов , которые были магистратыответственные за уход и надзор за рынками, также выданных указами. На поздних стадиях республики, эти преторианские и арбитражные эдикты стали инструментом правовой реформы, и Leges перестал быть основным источником частного права.
Римская система процедуры дала магистрат большие полномочия для предоставления или отказа средств судебной защиты, а также для определения формы , что такие средства должны принять. Результатом этой арбитражной системы было развитие ЮС гонораром , новый свод правил , которые существовали бок о бок, и часто вытесняется, гражданское право. Эдикты оставались источником права до примерно 131 с , когда императорАдриан поручил их реорганизации и консолидации и объявил Результирующий набор законовчтобы быть неизменны,исключением самого императора.
Эта голова статуи римского императора Адриана был раскопан в Sagalassos, участок в Турции.
Белый мрамор статуя римского императора Адриана, от раскопок в Sagalassos на юго-западе ...
Марк Уоелкенс / Sagalassos исследовательский проект Археологическое
СВЯЗЬ С BRITANNICA
Третий тип писаного закона был Senatus Consulta или постановления римскогосенат . Несмотряэти предложения в различные магистраты не имелозаконодательная сила во время республики, они могут дать силу указов магистрата. В ранней империи, так как мощность агрегатов снизилась и позиция императора увеличилась, Senatus Consulta стал резолюцией, поддержанное предложения императора. Поскольку утверждение Сената становитсяболее автоматическим, предложения императора стали истинным инструментом власти. Следовательно, императоры перестали ссылаясь предложения в Сенат и, вскоре после начала имперского периода, закончила практику законодательного через Сенат.
Четвертый тип писаного закона состоял из Constitutiones Principum , которые были, по сути, выражение законодательной власти императора. К середине 2го векан.э., император был,существу, единственным создателем закона. Главные формы имперского законодательства были указами или прокламации; инструкции для подчиненных, особенно губернаторов провинций; письменные ответы на должностных лиц или других лицкоторые консультировались императора; и решения императорасидякачестве судьи.
Последний тип писаного закона был респонсы prudentium , или ответы на юридические вопросызаданные ученых юристами для техкто консультировалсяними. Хотя закон, писаный и неписаный, первоначально была довольно скрытной монополией колледжапонтифики , или священники, узнаваемый классюрисконсульты , Юрис кон или prudentes , были разработаны в начале 3го века до н.э. . Эти юрисконсульты не были профессионаламикак таковыеа люди ранга, пытавшихся популярность и продвижение в своей общественной карьере путем предоставления бесплатных юридических консультаций. Они интерпретировали законы и пункты закона, особенно неписаный закон, посоветовали претор по содержанию его эдикта, и оказывали помощь партии и судьи в судебном процессе. Огастес полномочия некоторых правоведовчтобы дать респонсы с властью императора; это увеличило их авторитет , но практика впала еще 200 с .
В ранней империи, многочисленные комментарии были написаны великими правоведами по отдельному Leges , по гражданскому праву, по указу, а по закону в целом. В 5 - м веке был принят закон , предусматривающий , что только работы некоторых правоведов можно было бы привести. Юридическая наука снизилась в постклассическом период.
Закон Юстиниан
АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ
Альберт Эйнштейн
Американо-мексиканская война
Вторая Мировая Война
Война в Персидском заливе
Deepwater Horizon разлива нефти 2010 года
Black Panther Party
Первая Мировая Война
Голодомор
Мона Лиза
Индия
Когда византийский император Юстиниан I предполагается правило в 527 с , он нашел закон Римской империи в состоянии большого замешательства. Она состояла из двух масскоторые, как правилоотличалиськакстарый закон и новый закон.
Юстиниан I (слева, держа в руках модель собора Святой Софии) и Константина Великого (справа, держа в руках модель города Константинополя) вручает подарки Девы Марии и Младенца Христа (в центре), мозаика, 10-го века; в Святой Софии, Стамбул.
Дева Мария (в центре), Юстиниан I (слева), держа в руках модель собора Святой Софии, и Константин I ...
Думбартон-Оукс / попечители для Гарвардского университета, Вашингтон, округ Колумбия
Старый закон включает (1) все уставы проходили под республики и ранней империи , которые не устаревают; (2) указы Сената прошли в конце республики и в течение первых двух веков империи; и (3) труды правоведов и, более конкретно, тех юристов, которым императоры дали право объявить закон с их полномочиями. Эти юристы, в своих комментариях, включили практически все , что имело важное значение. Из этих многочисленных записей и писем старого закона, многие из них становятся редкими или были потеряны в целом, и некоторые из них были сомнительной подлинности. Вся масса работы была настолько дорогостоящей , что даже публичные библиотеки не содержат полные коллекции. Кроме того, эти письма содержали много несоответствий.
Новый закон, который состоял из таинств императоров , обнародованных в средних и поздних стадиях империи, был в таком же неорганизованном состоянии. Эти таинства или конституции были чрезвычайно многочисленны и противоречивы. Поскольку не существовало полного собрания (ранее не были кодексы всеобъемлющими), другие постановлений должны были быть получены отдельно. Таким образом , необходимо собрать в разумный корпус , как большую частиЗакон , как новыйтак и старый, так как считались обязательным и продуть его противоречия и несоответствия.
Сразу же после его вступления, Юстиниан назначил комиссию для борьбы с имперской конституцией. В 10 комиссарах прошли через все конституции которых существовали копии, выбраны те, которые имели практическое значение, сократить все ненужные вещества, устранены противоречия, исключив один или другой из конфликтующих проходов, и адаптировать все положения к обстоятельствам Юстиниана собственного время. РезультирующийКодекс Constitutionum был официально принят в 529, и все императорские постановленияне включенные в него были отменены. Этот Кодекс был утрачен, но исправленное издание 534 существует как часть так называемого Corpus Juris Цивилисы.
Успех этого первого эксперимента призвал император попытаться более трудное предприятием упрощения и переваривания трудов правоведов. Таким образом, начиная с 530, новая комиссия из 16 видных юристов приступила к этой задаче составления, уточнения, упрощения и упорядочения; результаты были опубликованы в 533 в 50 книгах, которые стали известны как Digest (ДИГЕСТ) илиПандекты (Pandectae). После принятия Сборника как свод законов, Юстиниан отменил все другие правасодержащихся в трактатах о правоведах и постановилчто эти трактаты никогда не должны быть процитированы в будущем, даже в качестве иллюстрации; в то же время, он отменил все уставыкоторые образовывали часть старого закона. Очертание элементов римского права называетсяИнституты Юстиниана (или просто Institutiones) была опубликована примерно в то же время.
Между 534 и его смерти в 565, сам Юстиниан издал большое количество постановлений, которые касались многих предметов и серьезно изменили закон по многим пунктам. Эти таинства называется, путем различения, новые конституции (Новеллы Юстиниан сообщение Codicem); на английском языке они называютРоманы .
Все эти книги, пересмотренный Кодекс Constitutionum (оригинал работа была пересмотрена четыре с половиной года спустя), Дайджест, Институты, и Романы-все вместе известны как Corpus Juris Цивилиса. Это Corpus Juris Юстиниана, с некоторыми дополнениями от таинств последующих императоров, по-прежнему является главным в свод законов, что осталось от римского мира. В 9-м веке новая система, известная какБазилика была подготовлена императоромЛев VI Мудрый. Она была написано на греческом языке и состоит из частей Кодекса и часть Digest, присоединилась и часто изменяется в выражении, вместе с какимто материалом из дилогии и императорских постановлений последующей тем Юстиниана. В западных провинциях, закон исчерпанный Юстиниан устоял.
Категории Римского Права
Закон лиц
«Основное различие в законе лиц,» сказал юрист второго века Гай , «является то , что все люди являются либо свободными или рабами.»раб был, в принципе, человек движимости , который мог принадлежать и решатькаклюбая другая часть имущества. Таким, он был не только на милость своего владельцано бесправные и (кроме уголовного права) dutiless. Дажетомчто раб в законе вещь, он был на самом деле человек, и это изменило принцип. Раб не может быть стороной договорани собственного имущества, но он может быть дан дефакто вотчину, который можно было бы сохранитьеслион был освобожден; если он сделал «обязательство»этоконечном счете может быть исполненоотношении своего хозяина. Освобожденный раб стал, в большинстве случаев, не только бесплатноно и гражданин.
Определение гражданство было важно для целей частного правапоскольку некоторые части применяются только к гражданам ( гражданское право ). Неграждане могут быть либоLatini, жители римских поселений , которые имели права членов оригинальной латинской Лиги , или peregrini , которые были членами иностранных общин или этих территорий регулируется , но не поглощенных Римом. Большое расширение гражданства императораКаракаллы в 212 с уменьшили важность этой части закона.
семья
Главная особенность римской семьи была Patria потестас (родительская власть в форме абсолютной власти), что старший отец осуществлял над своими детьми и на его более отдаленных потомков по мужской линии, независимоих возраста может быть, а также над темикто воспитывался в семье по принятие, обычная практика в Риме. Первоначально это означалочто он не только имел контроль над своими детьми, даже справа от причинившей смертной казни , но только он имел какоелибо право в частном праве. Таким образом, любые приобретениясделанные ребенок впотестасестали собственностью отца. Отец действительно может позволить ребенку (как он мог бы раб) некоторое свойство лечить как его собственные, но в глазах закона он продолжал принадлежать к отцу.
К 1 - ого столетия се были уже модификации системы: власть отца жизни и смерти сжалась на светлую порку, и сын мог связать его отца по договору с третьей стороной в тех же самых строгих ограничений , которые применяются к рабам и их хозяева. Sons также может сохранить как свои собственные , что они заработали , как солдат , и даже сделать воли него. В день Юстиниана, позиция в отношении собственности значительно изменилась. То , что отец дал сыну все еще остается, по закону, имущество отца, но правила о собственных доходах сына было продлены до многих видов профессионального заработка; и в других приобретений (например, собственность , унаследованной от матери), права отца сводились к жизни интерес (узуфрукт ). Как правило, отечество потестас перестал только со смертью отца; но отец может добровольно освободить ребенка от освобождения, и дочь перестала быть под ее отца потестас , если она попала подМанус ее мужа.
Существовало два типа брак , как известно, закон, один с Ману и один без, но Манус тип брака был редкостью даже в конце республики и исчез задолго додня Юстиниана. Ману был самодержавная власть мужа над женой,соответствует Patria потестас над сыновьями.
Брак без Ману был намного более распространенным во всех надлежащим образом заверенные периоды. Она была создана ( при условии , что стороны были выше в возрасте полового созревания и, если под потестас , имел согласие своего отца) просто начинают супружескую жизнь с намерением быть в браке, как правило , подтверждается предъявлением невесты в дом жениха. Жена осталась под ее отец потестасом , если бы он был еще жив; если бы он был мертв, она продолжала ( до тех пор , как опека женщин по- прежнему) иметь тот же опекун , как и до брака. Оба супруга должны были быть гражданами, или если один не был, он или она должен иметьconubium (право, иногда дано не-римлянам заключать контракт римской брака). В браке безМаны, собственность супругов оставалась различной, и даже подарки между мужем и женой были признаны недействительными.
Развод был разрешен к мужу в начале Рима только на конкретных основаниях. Позже, развод всегда можно было по просьбе мужа в случае брака с Ману ; в браке без Ману , нисторон была свободначтобы положить конец отношениям. Формальное письмо обычно дается супруга, но любое проявление намерения закончить отношения, ясно с другой стороныи сопровождаться фактическим расставанием-всечто было юридически необходимо. Христианские императоры наложены штрафы на техкто развелся без уважительных причин,том числе запрет на повторном вступлениибраке, но силу сторон расторгнуть брак по их собственному поступку не забрали.
Сожительство было признано в империи как «брак» без приданого, с более низким статусом для женщины, ас положениямитомчто дети не были юридически наследниками отца. Человек не может иметь как жена и наложница. В 4м веке Император Константин впервые принят законпозволяющий детям таких союзов быть узаконен последующим браком их родителей. Средневековое гражданское право распространяется это правило для всехнезаконнорожденные дети .
Лица, не достигшие возраста половой зрелости (14 для мужчин, 12 для женщин), которые необходимы tutores , если они не находились под Patria потестас . Такие наставники могут быть назначены по воле отца или мужской главы семьи. В противном случае такого назначения,опека пошла к определенным предписанным родственникам; если бы не было квалифицированных отношений, воеводы назначил наставника. Первоначально дети считаются взрослыми в возрасте полового созревания; но, после долгого развития, это стало обычным делом для техкто в возрасте полового созревания и 25чтобы иметь опекуновкоторые всегда были мастерски назначаемые. Первоначально, все женщины не под Patria потестаса или Маны также необходима tutores , назначенную таким же образомкак и для детей. К ранней империи это положение было немного большечем обременительная формальность, и он исчез из закона Юстиниана.
корпорации
Римляне не разработать обобщенную концепцию личности в юридическом смысле субъекта , который имел права и обязанности. У них не было условий для корпорации или юридического лица. Но они наделяют определенные скопления людей с особыми полномочиями и возможностями, а также основные правовые понятия колебались между корпоративными полномочиями, как она понимается в современном праве, и полномочия пользуются коллективно группой лиц. Источником таких коллективных полномочий, однако, всегда является актом государства.
были выделены четыре типа корпорации:
1. Муниципии (тело гражданина, первоначально состоял из завоеванных городова затем и других местных общин) обладала корпоративностямикоторый был признан в таких вопросахкак имеющие право приобретать вещи и сжиматься. В царские времена, они были предоставлены полномочиями освобождать раб, принятьнаследие, инаконец, хотя это стало вообще только в постклассическом законе, чтобы быть предъявленкачестве наследника.
2. Populus Romanus , или «народ Рима» в совокупности могут приобрести имущество, заключать контракты и назначать наследника. Открытое свойство включено в собственность казны.
3. Коллегий -numerous частные ассоциации со специализированными функциями, такимикак ремесла или торговыми гильдии, погребальными общества и обществапосвященных особым религиозным поклонением-видимому, вели свои дела и провели имущество совокупно в республиканский раз. Императоры, рассматриваяколлегиис некоторым подозрением, принятые с самого началачто ниКоллегияне может быть основана без государственной властии что их права manumitting рабов и принятия наследства тесно регулируются.
4. Благотворительные фонды стали заботой постклассического закона. Свойство может быть подарено или волевым,правило, но не обязательно, чтобы церковь-за какоето благотворительное использование, а церковь будет потом (или таккак явствует из доказательств) есть обязанность надзора фонда. Императорское законодательство контролировало расположение таких средствтемчтобы они не могли быть использованы незаконно. В таких случаях право собственностикак полагают, были временно возложены на администраторов.
Закон собственности и владение
В римском праве (сегодня, а также в римские времена), как земля и движимое имущество может находиться в собственности абсолютно физическими лицами. Эта концепция оабсолютное владение ( Dominium ) характерно римлянин, в отличии от относительной идеи собственности как лучшее право на владение, лежащееоснове германских систем и английское право.
Манципация или формальныйпередача имущества , вовлеченоцеремониальная передача необходимости для его осуществления присутствия отчуждателя и приобретателя, пяти свидетелей (взрослого мужчина римских граждан), пара весов, человекчтобы держать их, и слиток из меди или бронзы. Приобретатель захватил объект, передаваемый и сказал: «Я утверждаючто эта вещь мне по Quiritarian [римский] закон; и пусть это было куплено мной с этим куском меди и медными этими чешуйками «. Затем он ударил весы с слитком, которую он передал отчуждателю„путем цен“.
В юре cessio был перевозочный в форме судебного процесса. Правопреемник утверждал перед магистратом , что дело его, и поклажедатель, который ответчик признал иск. Магистрат затем попадает вещь приобретателю. (Теория фиктивного иска, однако, не является приемлемой для всех современных ученых, в первую очередь потому , что суждение о собственности было действительным в отношении любого возможного частного истца, а не только в отношении ответчика, как в истинном судебном процессе.)
Usucapio называют владение приобретенным по длине владения. В начале римского права, два года непрерывного владения установлено название в случае земли, один год в случае движимых. В развитом права, владение должно быть начато с полным основанием добросовестно, и дело не должно было украдено (даже если сам владелец может быть виновен в краже) или приобретенный в результате насилия.
С точки зрения occupatio , бесхозные вещи , которые были восприимчивы к частной собственности ( за исключением таких вещей , как храмы) стала собственностью первого лица завладеть им. Это относится к вещам , таким как дикие животные и острова , возникающим в море. В некоторых представлениях она также применяется к покинутым статьям.
Accessio работал таким образом: если аксессуар вещь , принадлежащая к А была присоединена к основному принадлежащей B, собственность в целом пошла B. Например, если А - й фиолетовый были использовано окрасить ткань B, тем окрашенные ткани принадлежали полностью до B. к наиболее важным применением этого правила утверждали , что все построено на земле становится частью земли и не может быть отдельно собственности.
Specificatio была несколько иной. Если А сделал вещь из материала , принадлежащего B, одна школа мысли считали , что право собственности пошел на А, а другой считал , что она осталась с B.Юстиниан принял «средний мнение»: B сохраняет право собственностиесли реконверсия в исходное состояние было возможно (бронзовая ваза может быть расплавлен); Приобретаемыйсобственностьесли это не было (вино не может быть переделано в виноград).
В соответствии с тезаурусов inventio или сокровищница, последнее правилотомчто если чтото было найдено человеком на своей земле, он пошел к нему; если он был найден на земле другого, половина пошла нашедший, половину к помещику.
Traditio была простая передача владения с целью прохождения собственности и был метод транспортировки на международное право . Если Проданный и просто поставил раба B, под ЮС Civile , А не остался владельцем раба до определенного периода времени прошло. Преторы, однако, разработаны процедурные методы защиты владения Б таким образом , что название A стало бесполезно, и B был сказан , чтобы иметь вещьв Bonis . Это было замечательное торжество неформальности в предоставлении права собственности. Из фразы в Bonis , более поздние авторы придумали выражение «bonitary собственность.»Юстиниан упразднил теоретическое различие между гражданской и bonitary собственностью.
обычный арендодатель не было никакой защиты за пределы договорного праваотношении арендодателя и не мог назначить договор аренды. Но существуют определенные виды владения , которые не обеспечивают защиту арендатора и были назначаемыми: сельскохозяйственные и строительные договоры арендыпредоставленные на длительный срок или бессрочно часто разрешён арендаторам пользоваться правами едва отличимы от собственности.
Были также сервитуты , в которых один человек пользуются определенными правами на имуществопринадлежащее другому. Права пути и водные права были деревенские сервитуты; права на свет или для просмотра были городские сервитуты.Ususfructus было право использовать и принимать плоды (как в растениеводстве) вещей и соответствовал современному понятию жизни интереса. Более ограниченное право, также не выходящее за пределами жизни владельца,usus допускается лишь использование вещи; Таким образом, человек может жить в доме , но не мог позволить это, так как это было бы эквивалентно «принимать плоды.»
Поскольку собственность была абсолютной, она резко отличается от владения, что гражданское право не защищать как таковые. Любой владелец желая вмешиваться в существующий обладателю, однако, должен был принести в суд , чтобы доказать свой титул. Если он вмешивался в его собственной власти, претор бы видеть , что первоначальное состояние дел было восстановлен до того вынесении решения титула.
деликт и контракт
Обязательства были классифицированы по классическим юристам на две основные категории, в соответствии возникли они из деликта или контракта. Закон Юстиниана признал еще два класса обязательства, называемый квази-деликт и квази-контракт.
Уже в 6 - м и 5 - м веках до н.э. , римское право переживает переход от системы частногоотмщение к одному , в котором государство настаивает , что человек обидел принять компенсацию вместо мести. Таким образом, в случае нападения (Injuria ), если один человек сломал чужую конечность,Talio еще разрешено (то есть, человек обижен может причинить такую же травмукак он получил); нов других случаях, фиксированныеденежныештрафы были установлены.Воровство участвует штрафразмере удвоенной стоимости вещи украдена, если вор не был пойман с поличным,в этом случае он был пороли и «попадают» на лицо обиженного.
В начале империи, реформы заменил четырехкратного штраф в случае вора , который был пойман с поличным, и суд оценил все штрафы за Injuria (которые тогда включали диффамацию и оскорбительное поведение). Закон ущерб собственности регулируется законом (The Lex Aquilia), который в свою очередь был значительно продлен интерпретации. Кроме того, существуют ситуации , в которых человек может нести ответственность за ущерб , даже если он не был лично ответственным. В институтах Юстиниана только четыре деликты рассматривались: кража, разбой, повреждение имущества, а также словесное или физическое нападение.
В начале республики, закон договора не существовало. Там было, однако, учреждение под названиемNexum , из которых маломожно с уверенностью сказатьисключениемчто это был вид кредита настолько гнетущей характерчто может привести к полному подчинению должника перед кредитором. Он устарел задолго доимперских времен. Контракты классического закона были разделены на четыре класса: буквальный, словесный, реальный иконсенсуальный. Буквальный контракт был тип фиктивного кредита, сформированной записи в бухгалтерской книге кредитора; это было сравнительно неважно и был устаревшим день Юстиниана. Словесный контракт требуется набор слова или узоры слов говориться. стипуляция была самой важной формой словесного договора, поскольку он установил формув которой любое соглашение (условиичто это законно и возможно) может быть обвязки простой способ снижения его вопрос и ответить: «Вы обещаете заплатить мне 10000 сестерциев?»„Я обещаю.“Первоначально это было абсолютно необходимо, чтобы слова говорить, но в день Юстиниана письменного меморандум такого договора будет обязательным, хотя, по сути, вообще ничего не было произнесено.
Если соглашение не было облечено в виде оговорки, он должен быть действительным, подпадает под один из типов реальных или консенсуальных контрактов. реальный контракт был один требует, чтобы что-то должно быть передано от одной стороны к другой, и что обязательств, вытекающих должна быть для возвращения этой вещи. Реальные контракты включали займы денег, кредиты товаров, депозитов и обязательств.Консенсуальные контракты не требуется ничего , кроме устного или письменного соглашения между сторонами, и хотя там было всего четыре такие контракты , как известно, закон, они были самыми важными в обычной жизни продажи, аренда вещей или услуг, партнерства и мандат (действующий на инструкции). В день Юстиниана был еще один принцип , что в любом случае взаимного соглашения, такие как соглашения об обмене (но не продажи), если одна из сторон была выполнена, он может подать в суд для обеспечения соблюдения обязательств другой. В дополнение к вышеуказанным договорам, несколько других конкретных соглашений , были признаны в качестве подлежащих исполнению, но общее признание всех серьезных соглашений, не зывание не достигли римляне.
Квазиделикт охватывает четыре вида вреда, сгруппированные вместе без четко устанавливаемым принципа. Они включали в себя действия против оккупанта за вред , причиненный вещами выброшенных или заливается из своего дома в общественном месте и действия против судовладельца, трактирщика или stablekeeper за ущерб , причиненный клиентам на территории посредством кражи или повреждения лица в его службе ,
Квазидоговор приняли обязательства, которые не имели общую черту кроме того, что они должным образом не подпадают под контракт, потому что не было никакого соглашения, или под деликта, потому что не было никакого противоправного деяния. Наиболее заметные примеры, во-первых,negotiorum GESTIO , что позволило кто вмешался без власти в чужих делах в пользу последней требовать возмещений и возмещения, а второго, группа случаев , в которых действие (condictio ) было разрешено для восстановления с помощью А из Б , что иначе было бы неоправданным обогащение B за счет элементов а, например, когда был ошибочно оплачиваемую B то , что не было связано ( condictio indebiti ). Это понятиенеосновательное обогащение в качестве источника правового обязательства является одним из наиболее содержательных взносов римского права в правовую мысль.
Закон правопреемство
Наследственное право является одним из самых сложных областей римского права. Любой римский гражданин, возраст может составить завещание, но несколько очень формальные требования должны быть выполнены для воли , чтобы быть действительным. Первое требование было назначение одного или несколькихнаследники . Наследник, в римском смысле этого термина, является универсальным преемником; то есть, он взял на себя права и обязанности умершего (поскольку они были передающийся на всех) в целом. При принятии наследником стал владельцемесли умерший был владелец, кредиторесли он был кредитором, и должникомесли он был должником, несмотрячто активы были недостаточнычтобы погасить долги. Таким образомбыло возможно наследование вовлечь наследника в убыток. До дня Юстиниана это следствие не может избежать только не принимая наследство, хотя некоторые категории наследников не может отказаться.Юстиниан сделал один из его самых известных реформ, предусмотревчто наследниккоторый сделал инвентаризацию активов умерших не нужно платить большечем он получил. свободадоказательство , кроме того, не была полной: человек вынужден был оставить определенную часть своего имущества своих детейа в некоторых случаях к восходящей и братьев и сестер.
В отношении к наследование при отсутствии завещания , или наследование без завещания, тех первым имеет право в прежние времена было покойник собственных наследники, то есть текто был в его потестасе или Мане , когда он умери которые были освобождены от этой власти в его смерти. В противном случае эти наследники, ближайшиймужской линии связи (отношения в мужской линии спуска) удалось, и, если бы не было agnates, что члены рода или клана, умершего удалось. Более поздние реформы размещены дети эмансипированных от потестас на равной основе с темипод потестас и постепенно дал вдовец (в браке без Маны ) больше прав наследования. Днем Юстиниана система эволюционировала следующим: потомки имели первый иск, аотсутствии этих наследников, пришел композитный класссостоящий из Асцендентов, братьев и сестер полной крови, и дети умерших братьев и сестер. Затем появились братья и сестры половину крови и, наконец, самые близкие родственные (отношения в женской линии). Муж и жена не были упомянуты, но их старые права были сохраненыживых в отсутствии какоголибо из перечисленных выше категорий. Юстиниан дал «плохой» вдове право на одну четверть имущества мужаесли не было более трех детей, в этом случае она одинаково совместно с ними. Если, однако, наследники были ее собственные дети умершим, она получила только ususfructus (жизнь интерес) вчто она приняла.
процессуальное право
Первые судебные иски ( ЛЕГИС actiones ) были проведены в устной форме в два этапа: предварительный один перед юрисдикционного магистрата, в котором был разработан этот вопрос; а затем фактическое представление доказательств в JUDEX , илисудья . Первый этап требуетсячтобы набор форма слов проповедана стороны, а иногда и магистрат. Стороны делает утверждение собственности, например, ухватились бы вещь в споре и положить палочку на нее, после чего судья будет вмешаться и сказать: «Отпустите, вы оба.» Таким образомформально была процедурачто истец который сделал ни малейшей ошибки потерял свое дело. На втором этапе, до JUDEX , не было никаких формальных правил. Темменее, истец имел бремя доказывания, несет ответственность за физическое производство ответчика в суде и, часто, для приведенияисполнение приговора.
В соответствии с новыми процедурами , разработанных во 2 - е и 1 - е века до н.э. , вопрос на арбитражном этапе был сформулирован в письменных инструкциях для JUDEX , сформулированных в виде альтернативы: «Если окажется , что ответчик должен истец 10000 сестерциев, в JUDEX чтобы осудить ответчика выплатить истцу 10000 сестерциев; если это не так , казалось, он должен освободить его.»Проект этих письменных инструкций, вероятно , готов для истца , прежде чем он пришел в суд, но не может быть никакого судебного разбирательства , пока он не был принят ответчиком, потому что всегда был договорное элемент о судебном процессе по обеим новым и старым системам. Давление, однако, может быть осуществлено судьей на ответчике , который отказался принять инструкции , которые утверждены магистрат, так как истец может быть вынужден изменить инструкции , которые отклоненный магистрат, отказ магистрата в противном случае отдать приказ Judex решить дело.
В конце республиканских времен, еще одна система, разработанная, первая в провинции, затем в Риме. В новой системе магистрат использовал свои административные полномочия, которые были всегда значительны, с целью урегулирования споров. Он мог командовать: таким образом, если один человек принес жалобу против другого перед ним, он мог бы изучить этот вопрос и дать заказ он счел нужным. Как высочайше назначенные офицеры вытеснены республиканские магистраты, этот административный процесс стал более распространенным явлением. Результатом было то, что старый договорный элемент процедуры исчез так же как и старые два этапа разделения. Справедливость теперь навязывается сверху государством, не так, как изначально, остается своего рода добровольного арбитража под надзором государства.
Герберт Феликс Jolowicz
Рафаэл Пауэлл
Морис Альфред Милнер
Мэри Энн Глендон
Паоло Карозза
ПОДРОБНЕЕ О римском праве
84 ССЫЛКИ В СТАТЬЯХ BRITANNICA
Ассорти Ссылка
кодификация ( в Уложении )
значение в исторической письменности ( в хронологии: Источники , используемые римскими историками )
сравнительное правоведение ( в сравнительном праве: Древние корни закона )
конституционное право ( в конституции: Теории о конституции ) ( в конституционном праве: природа конституционного права )
морское право ( в страховании: Историческое развитие страхования ) ( в морском праве: историческое развитие )
военное право ( в военном праве: историческое развитие )
ПРОСМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
ВНЕШНИЕ ССЫЛКИ
Древняя история Энциклопедия - римское право
Католическая энциклопедия - римское право
UNRV История - Древние Роман Лос
СТАТЬЯ АВТОРЫ
СТАТЬЯ ИСТОРИЯ ССЫЛКА, Римское Право
Римское Право
Римское право
Материал из Википедии, свободной энциклопедии
Древний Рим
Роман SPQR banner.svg
Эта статья является частью серии статей о
Политика и правительство
Древний Рим
Периодов
Роман Королевство
753 - 509 до н.э.
Римская республика
509 - 27 до н.э.
Римская империя
27 г. до н.э. - 476 н.э.
Принципат
Западная империя Доминировать
Восточная империя
Роман Конституция
Конституция Королевства
Конституция Республики
Конституция империи
Конституция поздней империи
История римской конституции
Сенат
Законодательные собрания
Исполнительные магистратов
Обычные судьи
Консул
Претор
Квестор
Пропретор
Эдил
Трибуна
Цензор
Губернатор
Внеочередные магистраты
Диктатор
Магистр Equitum
Консульский трибуна
Rex
Triumviri
Децемвиры
Названия и награды
Император
Legatus
Вождь
Officium
Префекта
Vicarius
Vigintisexviri
Ликтор
Магистр militum
Император
Принцепса сената
Понтифик
Август
Цезарь
Тетрарх
Прецедент и право
Римское право
Империя
Mos maiorum
Соборность
Auctoritas
Римское гражданство
Cursus honorum
Сената
Сената ultimum
Другие страны Атлас
Портал значок Древний Рим портал
v T е
Римское право является правовой системой Древнем Риме , и в правовой сфере, охватывающей более тысячи лет юриспруденции , от 12 таблицах (ок. 449 до н.э.), к Corpus Juris Цивилис (AD 529) по заказу Византийский император Юстиниан I . Историческое значение римского права отражается дальнейшего использования Латинской юридической терминологии в правовых системах под ее влиянием.
После распада Западной Римской империи , Кодекс Юстиниана остается в силе в Восточной империи, известной в современную эпоху, как Византийской империи (331-1453). С 7-го века и далее, юридический язык на Востоке был греком.
"Римское право" также обозначает правовой системы не применяется в большинстве Западной Европы до конца 18-го века. В Германии , Роман юридическая практика осталась на месте дольше, под Священной Римской империи (963-1806). Римское право, таким образом, служил в качестве основы для юридической практики в Западной континентальной Европе , а также в большинстве бывших колоний этих европейских стран, в том числе в Латинской Америке , а также в Эфиопии . Английский и Северной Америки общее право было влияние и римского права, в частности, в их латинской юридической глоссарий (например, смотреть на решенном , вина при заключении договора , Pacta Sunt servanda ). [1] Восточная Европа также зависит от юриспруденции Corpus Juris Цивилис, особенно в таких странах, как средневековый Румынии (Валахии, Молдавии и некоторых других средневековых провинций / исторических областей), которые создали новую систему, смесь римского и местного законодательства. Кроме того, европейское право Восточное был под влиянием " Закона фермера "в средневековой византийской правовой системы .
Содержание [ скрыть ]
1 Роман правовое развитие
1,1 Двенадцати таблиц
1.2 В начале законодательство и судебная практика
1.3 Pre-классический период
1.4 Классическая римское право
1,5 Пост-классический закон
2 Римское право вещество
2.1 Концепции
2.2 Публичное право
2.3 Частное право
2.4 Роман статус
2,5 Формула
3 Наследие
3.1 На Востоке
3.2 На Западе
3,3 римское право сегодня
4 Смотрите также
5 Ссылки и источники
6 Дальнейшее чтение
7 Внешние ссылки
Роман-правового развития [ редактировать ]
Перед Двенадцати таблиц (754-449 до н.э.), частное право состоит в римского гражданского права (ВМС Civile Quiritium), которая применяется только к римским гражданам, и был, связанную с религией; неразвитым, с атрибутами строгого формализма, символизм, и консерватизма, например ритуальной практике Манципация (форма продажи). Юрист Секст Помпоний сказал: "В начале нашего города, люди начали свои первые мероприятия без каких-либо фиксированных законом, и без каких-либо фиксированных прав: все вещи были правили самовластно, короли". [2] Считается, что римскому праву коренится в этрусской религии , подчеркивая ритуал. [3]
Двенадцати таблиц [ редактировать ]
Основная статья: Двенадцати таблиц
Первым законом, является Закон Двенадцати таблиц , начиная с середины 5-го века до нашей эры. Плебея трибуна, C. Терентилий Арса Арса предложил, что закон должен быть написан для того, чтобы предотвратить судей от применения закона произвольно. [4] После восьми лет политической борьбы, плебей социальный класс убедил патрициев отправить делегацию в Афины , чтобы скопировать законы Солона ; они также направил делегации других греческих городов для же причине. [4] В 451 г. до н.э., в соответствии с традиционной истории (как Ливий рассказывает), десять римские граждане были выбраны для записи законов (Децемвиры legibus scribundis). В то время как они выполняли эту задачу, они получили высшую политическую власть (Imperium), в то время как мощность магистратов был ограничен. [4] В 450 г. до н.э., Децемвиры производится законы о десяти таблеток (Tabulae), но эти законы были расценены как неудовлетворительное плебеев. Второй децемвирата, как говорят, добавил еще два таблеток в 449 году до нашей эры. Новый Закон Двенадцати таблиц был утвержден собранием народа. [4]
Современные ученые, как правило, оспаривать точность римских историков. Как правило, они не верят, что вторая децемвирата когда-либо имело место. Децемвирата 451, как полагают, включает в себя наиболее спорные моменты обычного права, и взяли на себя ведущие функции в Риме. [4] Кроме того, вопрос о греческого влияния, найденного в начале римского права до сих пор широко обсуждается. Многие ученые считают, что вряд ли патриции послал официальную делегацию Греции, как и римские историки верят. Вместо этого, эти ученые предполагают, римляне приобрели греческие законодательства от греческих городов Великой Греции , главного портала между римскими и греческими мирами. [4] Оригинальный текст Двенадцати таблиц не сохранились. Таблетки, вероятно, были уничтожены, когда Рим был захвачен и сожжен галлов в 387 г. до н. [4]
Фрагменты, которые выжили показывают, что это не было сборник законов в современном смысле. Это не обеспечивают полную и стройную систему всех действующих правил или дать правовые решения для всех возможных случаев. Скорее, таблицы содержатся конкретные положения, направленные на изменение существовавших тогда обычное право . Хотя положения относятся ко всем областям права, большая часть посвящена частного права и гражданского процесса .
В начале законодательство и судебная практика [ править ]
Основные статьи: Lex Canuleia , Лекс Hortensia и Лекс Aquilia
Многие законы включают Lex Canuleia (445 г. до н.э., что позволило в marriage- ВМС connubii -между патрициев и плебеев ), Leges Licinae Sextiae (367 г. до н.э., который сделал ограничения на владение государственными землями - Äger publicus - а также убедились, что одной из консулы был плебей), Лекс Ogulnia (300 г. до н.э., плебеев получили доступ к священника сообщений), и Лекс Гортензия (287 г. до н.э., приговоры плебейской собраний - плебисцитов - теперь связать всех людей).
Еще одним важным устав от республиканской эпохи является Lex Aquilia 286 г. до н.э., который можно рассматривать как корень современной деликтного права . Тем не менее, наиболее важным вкладом Рима в европейской правовой культуры не было принятие хорошо Проектом Положения, но появление класса профессиональных юристов (prudentes, петь. Пруденс, или jurisprudentes) и в юридической науке. Это было достигнуто в процессе постепенного применения научных методов греческой философии в субъекта права, предмет, который сами греки никогда не рассматривалась как науки.
Традиционно, истоки римского юридической науки связаны с Гнея Флавия . Флавий, как говорят, опубликовали около 300 г. до н.э. формуляров, содержащих слова, которые должны были говорить в суде, чтобы начать судебный иск. До времени Флавиев, эти формуляры, как говорят, был в тайне и известны только жрецам. Их публикация сделал возможным для не-священников, чтобы изучить смысл этих правовых текстов. Будь или не эта история заслуживает доверия, юристы были активными и юридические трактаты были написаны в больших количествах 2-ое столетие до нашей эры. Среди известных юристов республиканского периода Квинт Муций Scaevola , который написал объемистую монографию о всех аспектах закона, который был очень влиятельным в более поздние времена, и Сервий Сульпиций Руф , друг Марк Туллий Цицерон . Таким образом, Рим был разработан очень сложный правовой системы и изысканный правовой культуры, когда Римской республики был заменен монархической системы принципата в 27 г. до н.
Pre-классический период [ редактировать ]
В период между о 201 до 27 г. до н.э., мы можем увидеть развитие более гибких законов, чтобы соответствовать требованиям времени. В дополнение к старой и формальной ВМС Civile новый юридический класс созданы: ЮС гонорара , который может быть определен как "закон ввел магистраты, которые имеют право обнародовать указы в целях поддержки, дополнения или исправления существующего закона . " [5] С этим новым законом старый формализм в настоящее время заброшены и новые, более гибкие принципы ЮС Gentium используются.
Адаптация законодательства к новым потребностям был передан в юридической практике, чтобы судей , и особенно к преторов . Претор не был законодателем и не технически создать новый закон, когда он издал его указов (magistratuum эдикты). В самом деле, результаты своих решений пользуются правовой защитой (actionem СД) и фактически были часто является источником новых правовых норм. Преемник претор не был связан с указами своего предшественника; Однако, он действительно брал правила из указов своего предшественника, который оказался полезным. Таким образом, постоянная содержание было создано, что исходили из указа указу (edictum traslatitium).
Таким образом, в течение времени, параллельно с гражданским законодательством и дополнения и исправления его, новый орган praetoric закона возникло. В самом деле, praetoric закон был так определяется знаменитый римский юрист Папиняна (Amilius Papinianus-умер в 212 г. н.э.): "Юс Praetorium EST смотри praetores introduxerunt adiuvandi Новичок supplendi Новичок corrigendi Iuris Цивилис разовые propter utilitatem publicam" ("praetoric закон, что закон введен преторов дополнить или исправить гражданское право для общественного блага "). В конечном счете, гражданское право и praetoric закон были слиты в Corpus Juris Цивилиса .
Классическая Римское право [ редактировать ]
Основные статьи: Гай (юрист) , Ульпиан , Папиниан , Юлий Павел и Геренний Модестин
Первые 250 лет нашей эры являются периодом, в течение которого римское право и Римская правовая наука достигла своего наибольшего степени сложности. Закон этот период часто называют классического периода римского права. Литературные и практические достижения юристов этого периода дал римскому праву его неповторимый облик.
Юристы работал в различных функциях: Они дали юридические заключения по просьбе частных лиц. Они посоветовали магистратов, которые были возложены отправлении правосудия, самое главное преторов. Они помогли преторы проекты своих указов , в которых они публично объявили в начале их пребывания, как они будут обрабатывать свои обязанности, и формуляры, в соответствии с которым были проведены конкретные дела. Некоторые юристы также занимал высокие судебные и административные офисы себя.
Юристы также подготовили все виды юридических комментариев и трактатов. Около 130 н.э. юрист Сальвий Iulianus разработан типовой формы указом претор, который был использован всеми преторов С этого времени. Этот указ содержал подробные описания всех случаях, в которых претор позволили бы иск и в котором он будет предоставляют защиту. Стандартный указ, таким образом, функционирует как всеобъемлющий свод законов, хотя это формально не имеют силы закона. Она указала, требования для успешного судебного иска. Указ поэтому стал основой обширных юридических комментариями поздних классических юристов, как Паулюса и Домиций Ulpianus . Новые понятия и правовые институты, разработанные до классических и классических юристов слишком много, чтобы упомянуть здесь. Лишь немногие примеры приведены здесь:
Римские юристы четко разделены законное право использовать вещь (право собственности) от фактической способности использовать и манипулировать вещь (владение). Они также нашли различия между договором и гражданским правонарушением в качестве источников правовых обязательств.
Стандартные типы договора (продажи, договора подряда, аренда, договор на оказание услуг) регулируются в большинстве континентальных кодов и характеристики каждого из этих договоров были разработаны римской юриспруденции.
Классический юрист Гай (около 160) изобрел систему частного права, основанного на разделении всех материалов в персонажей (человек), разрешение (вещи) и actiones (юридические действия). Эта система была использована в течение многих столетий. Это могут быть признаны в судебном трактатов, как Уильям Blackstone комментариев о присуждении законам Англии и актами, как французский Гражданский Кодекс или в Германии BGB .
После классический закон [ править ]
К середине 3-го века, условия для расцвета изысканной правовой культуры стали менее благоприятными. Общая политическая и экономическая ситуация ухудшилась императоров предполагается непосредственный контроль всех аспектов политической жизни. Политическая система принципата , который сохранил некоторые черты республиканской конституции, стала превращаться в абсолютной монархии в доминировать . Наличие правовой науки и юристов, которые считали закон как наука, а не как инструмент для достижения политических целей, поставленных абсолютного монарха, не вписывается в новый порядок вещей. Литературное произведение все, но закончилась. Несколько правоведы после середины 3-го века, как известно, по имени. В то время как юридическая наука и юридическое образование сохранялась в какой-то степени в восточной части империи, большинство тонкостей классического закона пришли не принимается во внимание и, наконец, забыли на западе. Классический закон был заменен так называемым вульгарного закона .
Роман вещество закон [ править ]
Концепции [ править ]
ВМС Civile , ВМС Gentium и ВМС Naturale - ВМС Civile ("гражданин закон", первоначально ВМС Civile Quiritium) был свод общих законов, которые применяются к римским гражданам и Praetores Урбани , лиц, которые были подсудны дела с участием граждан. ВМС Gentium ("Закон народов") был свод общих законов, которые применяются к иностранцам, и их отношениях с римских граждан. Praetores Peregrini были люди, которые имели подсудны дела с участием граждан, так и иностранцев. Jus Naturale было понятие юристы разработали объяснить, почему все люди, казалось, подчиняться некоторые законы. Их ответ был, что " естественный закон "привили во всех существах здравый смысл.
ВМС Скриптум и ВМС не Скриптум - то есть писаные и неписаные закон, соответственно. На практике, два отличалась средств их создания, и не обязательно они или нет были записаны. ВМС Скриптум было тело уставных законов, принятых законодательным органом. Законы были известны как Leges (букв, «законов») и плебисцитов (букв, «референдумов", происходящих в плебейской Совета ). Римские юристы также будет включать в ЮС SCRIPTUM указы магистратов (magistratuum эдикты), совет Сената (Senatus CONSULTA), ответы и мысли юристов ( Responsa prudentium), и прокламации и убеждения императора (Principum Placita ). Ius не Скриптум был свод общих законов, возникающих в результате обычной практикой и стала обязательной с течением времени.
ВМС коммуна и ВМС singulare - Юс singulare (в единственном числе закон) особое право на определенные группы людей, вещей, или правовых отношений (из-за чего это исключение из общих принципов правовой системы), в отличие от общей, обычный, права (ВМС коммуна). Примером этого является Закон о завещаниях, написанных людьми в военной ходе кампании, которые освобождаются из торжеств, как правило, необходимых для граждан при написании завещания в обычных условиях.
ВМС Publicum и ВМС privatum - ВМС Publicum означает публичное право и ВМС privatum означает частное право, где публичное право защищать интересы римского государства, а частное право должно защищать людей. В римском праве ЮС privatum включены личное, имущественное, гражданского и уголовного права; судебное разбирательство было личное процесса (iudicium privatum); и преступления были частными (за исключением самых тяжелых из них, которые были осуждены как). Публичное право включает только некоторые области частного права ближе к концу римского государства. Ius Publicum также используется для описания обязательные правовые нормы (сегодня называется ВМС или общеизвестные -за термин применяется в современном международном праве для обозначения императивные нормы, которые не могут быть отступление от). Это правила, которые не могут быть изменены или исключены по соглашению сторон. Эти правила, которые могут быть изменены называют сегодня ЮС dispositivum, и они не используются, когда партийные акции что-то и в обратном.
Публичное право [ редактировать ]
Основные статьи: Юс Publicum , Конституция Римской республики и Publica Res
Цицерон , автор классической книги законов, нападает Катилину за попытку государственного переворота в римском сенате .
Конституция Римской республики или MOS maiorum ("обычай предков") был неписаный свод руководящих принципов и принципов, принятых вниз в основном за счет прецедента. Понятия, которые возникли в римской конституции жить в конституциях и по сей день. Примеры включают систему сдержек и противовесов , разделения властей , накладывать вето , флибустьеры , требований кворума , предельные сроки , в порядке импичмента , полномочия кошелька , и регулярные выборы . Даже некоторые менее распространенных современных конституционных понятий, таких как блок голосования, найденного в коллегии выборщиков в США , происходят от идей, найденных в римской конституции.
Конституция Римской республики не было формальным или даже чиновник. Его конституция была в значительной степени неписаные, и постоянно развивается на протяжении всей жизни республики. В течение 1-го века до нашей эры, власть и Легитимность римской конституции был постепенно ослабевает. Даже римские конституционалистов, такие как сенатор Цицерон , потерял желание оставаться верным ему в конце республики. Когда Римская республика , в конечном счете упал в те годы, после битвы при Акции и Марка Антония самоубийство, что осталось от римской конституции умерла вместе с Республикой. Первый римский император , Август , пытался изготовить появление конституции, которая все еще определяется империи. Вера в сохранившихся конституции длился хорошо в жизни Римской империи .
Частное право [ редактировать ]
Основные статьи: Юс privatum , Стипуляция и Виндикационный иск
Стипуляция был основной формой договора в римском праве. Это было сделано в формате вопрос-ответ. Точная природа договора оспаривается, как можно увидеть ниже.
Виндикационный иск является юридическое действие, посредством которого истец требует, чтобы ответчик возвращает вещь, которая принадлежит истцу. Он может быть использован только тогда, когда истец владеет вещь, и ответчик каким-то образом препятствует владение истца вещи. Истец также может возбудить в Дейс furti (личное действие), чтобы наказать ответчика . Если вещь не может быть восстановлен, истец может требовать возмещения убытков от ответчика с помощью condictio furtiva (личное действие). С помощью Actio ЛЕГИС Aquiliae (личное действие), истец мог требовать возмещения убытков от ответчика . Виндикационный иск был получен от ВМС Civile , поэтому был доступен только римских граждан.
Роман Статус [ править ]
Основная статья: Статус в римской правовой системы
Для описания положения человека в правовой системе, римляне в основном используется статус выражений. Физическое лицо может быть римским гражданином (статус штата,) в отличие от иностранцев, или он мог бы свободно (статус Libertatis) в отличие от рабов, или он мог иметь определенное положение в римской семье (статус Familiae) либо в качестве руководителя семья (отец семейства), или какой-либо нижний элемент. * alieni Iuris -Какой живет чужую законом. Два вида состояния были сенатор и императора.
Формула [ править ]
Основная статья: Формула
История римского права можно разделить на три системы процедуры: у ЛЕГИС actiones, формулярной системы, и cognitio дополнительные ordinem. В периоды, в которые эти системы бывшие в употреблении перекрываются друг с другом и не имеют окончательных разрывов, но можно констатировать, что система Легис Дейс не устояли от времен XII таблиц (ок. 450 до н.э.) примерно до конца 2-го до н.э., что формульный процедура не была в основном используется с прошлого века Республики до конца классического периода (ок. Д. 200), и что из cognitio extraordinarem была в использовании в пост-классического периода. Опять же, эти даты в виду в качестве инструмента, чтобы помочь понять типы процедуры в использовании, не как жесткой границы, где одна система остановился и началась другая. [6]
В республике и до бюрократизации Римской судебном порядке, судья, как правило, частное лицо ( iudex Privatus ). Он должен был быть римский гражданин мужского пола. Стороны могут договориться о судье, или же они могут назначить одного из списка, называемого альбом iudicum. Они пошли вниз по списку, пока они не нашли судья приемлемое для обеих сторон, или если ни один не мог быть найден они должны были принять последний в списке.
Никто не имел юридическое обязательство судить дела. Судья должен был большую свободу в том, как он провел судебный процесс. Он считал, все доказательства и вынес решение в пути, который, казалось справедливым. Потому что судья не был юристом или юридическое техник, он часто консультировался с юристом о технических аспектах дела, но он не был связан ответ юриста в. В конце судебного разбирательства, если что-то не ясно, к нему, он может отказаться от дачи суждению, клянясь, что это не было ясно. Кроме того, было максимальное время выдавать решение, которое зависело от некоторых технических вопросов (типа действия, и т.д.).
В дальнейшем, с бюрократизации, эта процедура исчезли, и был заменен на так называемой процедуре "дополнительные ordinem", также известный как cognitory. Все дело было рассмотрено перед магистратом, в одной фазе. Судья был обязан судить и вынести решение, и решение может быть обжаловано в вышестоящую судьи.
Наследие [ править ]
В Восточно-[ править ]
Основные статьи: Corpus Juris Цивилис и византийского права
Титульный лист поздней редакции 16-го века в ДИГЕСТА, часть императора Юстиниана "с Corpus Juris Цивилиса .
Когда центр империи была перенесена в греческой Востоке в 4-м веке, многие правовые понятия греческого происхождения появились в официальном римского законодательства. [7] влияние видно даже в законе лиц или члена семьи, который является традиционно часть закона, который изменяет мере. Например Константин начал помещать ограничения на древней римской концепции Patria потестас, власть, проведенного мужчина-глава семейства над его потомками, признав, что лица, potestate, потомки, могли иметь права собственности. Он был, по-видимому уступки в гораздо более строгие понятия родительского авторитета в рамках греко-эллинистической права. [7] Кодекс Феодосия (438 г. н.э.) был кодификация из Constantian законов. Позже императоры пошли еще дальше, пока Юстиниан, наконец, не распорядилась так, что ребенок в potestate стал собственником всего она приобрела, кроме случаев, когда она приобрела что-то от отца. [7]
Коды Юстиниана, в частности, Corpus Juris Цивилиса (529-534) по-прежнему основой юридической практики в империи на протяжении всей его так называемой византийской истории. Лев III Исавр выпустила новую код, Ecloga, [8] в начале 8 века. В 9-м веке, императоры Василий I и Льва VI Мудрого в эксплуатацию комбинированный перевод Кодекса и Дигест, части кодов Юстиниана, на греческий язык, который стал известен как Базилика . Римское право, как сохранились в кодах Юстиниана и в базилике остается основой юридической практики в Греции и в судах Восточной Православной Церкви даже после падения Византийской империи и завоевания турками, а также легли в основу на протяжении большей части Fetha Negest , который оставался в силе в Эфиопии до 1931 года.
В Западно-[ править ]
Основные статьи: Ранняя германское право , право, Англо-саксонское и Рецепция римского права
На западе, Политическая власть Юстиниана не пошло дальше, чем некоторые части итальянских и испаноязычных полуостровов. Право коды были выпущены германскими королями, однако, влияние ранних Восточной Римской кодов на некоторых из них вполне различимы. Во многих ранних германских государств, римские граждане продолжали регулироваться римским законам в течение достаточно долгого времени, даже в то время как члены различных германских племен регулируются собственные соответствующих кодов.
Кодекс Юстиниана и Институции Юстиниана были известны в Западной Европе, а вместе с ранее кодекса Феодосия II , служил в качестве модели для некоторых из германских кодов законодательства; Однако, дайджест часть была в значительной степени игнорируется в течение нескольких столетий, пока вокруг 1070, когда рукопись Digest был заново открыт в Италии. Это было сделано в основном благодаря работам glossars, которые писали свои комментарии между строк (Глосса interlinearis), или в виде заметок на полях (Глосса marginalis). С этого времени ученые начали изучать древние римские правовые тексты, и научить других тому, что они узнали от своих исследований. Центр этих исследований был Bologna . Юридическая школа там постепенно превратился в первого университета в Европе.
Студенты, которые учили римское право в Болонье (а позже и во многих других местах) обнаружили, что многие нормы римского права были лучше подходит для регулирования сложных экономических транзакций, чем были обычные правила, которые применимы во всей Европе. По этой причине, римского права, или, по крайней мере, некоторых положений, заимствованных из него, стали вводиться повторно в юридической практике, веками после окончания Римской империи. Этот процесс активно поддерживается многими королями и принцами, которые, занятых с высшим образованием юристов в качестве консультантов и судебных чиновников и стремились извлечь выгоду из правил, как знаменитый Princeps legibus solutus EST ("суверенный не связаны законами", фраза изначально придуман по Ульпиана , Римский юрист).
Там было несколько причин, почему римское право было благоприятствования в средние века. Именно потому, что римское право регулируется правовой защиты собственности и равенство субъектов права и их воли, и потому, что предписано возможность того, что субъекты права могут распоряжаться своей собственностью по завещанию.
К середине 16-го века, вновь римское право доминирует правовой практике многих европейских стран. Правовая система, в которой закон Роман был смешан с элементами канонического права и германских обычаев, особенно феодального права , появились. Эта правовая система, которая была общей для всей континентальной Европе (и Шотландии ) был известен как Ius Коммуны . Это Юс Коммуны и правовых систем, основанных на нем, как правило, называют гражданским законодательством в английском-говорящих стран.
Только Англия не примет участие в оптовом получения римского права и страны Северной Европы. Одна из причин этого является то, что английский правовая система была более развита, чем ее континентальных аналогов по времени римское право было открыто вновь. Итак, практические преимущества римского права были английских практиков менее очевидна, чем в континентальных юристов. В результате, английская система общего права развивалась параллельно с Римско-основе гражданского права, с ее практики проходят подготовку на Inns Суда в Лондоне, а не получения степени в Canon или гражданского права в университетах Оксфорда или Кембриджа . Элементы закона Романо-канонического присутствовали в Англии в церковных судах и менее непосредственно, через развитие собственного системы. Кроме того, некоторые понятия из римского права внесли свой путь в общем праве. Особенно в начале 19 века английские юристы и судьи были готовы заимствовать правила и идеи из континентальных юристов и непосредственно из римского права.
Практическое применение римского права и эпоха европейского Ius Коммуны подошел к концу, когда были сделаны национальные кодификации. В 1804 году французский гражданский кодекс вступил в силу. В ходе 19-го века, многие европейские страны либо приняли французскую модель или при подготовке своих собственных кодов. В Германии, политическая ситуация заставила о создании национального свода законов невозможно. С 17-го века, римское право в Германии были под сильным влиянием внутреннего (общего) права его называли Узус Modernus Pandectarum. В некоторых частях Германии, римское право продолжал применяться до немецкого гражданского кодекса ( Германское гражданское уложение , BGB) вступил в силу в 1900 году.
Колониальная экспансия распространилась системе гражданского права. [9]
Римское право сегодня [ править ]
Сегодня, римское право уже не применяется в юридической практике, хотя правовые системы некоторых государств, как Южная Африка и Сан-Марино по-прежнему основаны на старой Ius Коммуны. Тем не менее, даже там, где правовая практика основана на коде, многие нормы, вытекающие из римского права применять: Нет Код полностью не порвал с римской традиции. Скорее всего, положения римского права были установлены в более целостной системы и высказал на национальном языке. По этой причине, знание римского права является необходимым для понимания правовых систем современности. Таким образом, римское право-прежнему нередко обязательным предметом для студентов юридических факультетов в юрисдикциях гражданского права .
Как шаги к объединению частного права в государствах-членах Европейского Союза принимаются, старый Юс Коммуна, которая была общей основой юридической практики везде, но позволил для многих местных вариантов, рассматривается многими как модели ,
Смотрите также [ править ]
Auctoritas (мощность государя)
Базилевс (похожи на современные государя )
Capitis deminutio
Об истребовании дела
Конституция Римской республики
Конституция (римское право)
Корпус Iuris Цивилис
Homo Sacer
Империя ( архонтов - магистраты - власть)
Междуцарствие
Justitium (похожи на современные чрезвычайного положения )
Закон
Lex Цецилии Дидии
Lex Duodecim Tabularum
Lex Юния Лициния
Lex Manciana
Список римских законов
Res дополнительные Commercium
Римско-голландское право
Римский сенат
Стипуляция
Право Древней Греции
[ показать ] v T е
Древний Рим темы
[ показать ] v T е
Роман Конституция
[ показать ] v T е
Закон
Ссылки и источники [ править ]
Ссылки
^ В Германии, ст. 311 Гражданского кодекса
^ Википедия-logo.svg " Римское право ". Католическая энциклопедия . Нью-Йорк: Роберт Appleton компании. 1913.
^ Jenő Szmodis : Реальность закона, от этрусского религии постмодерна теории права; Редактор Kairosz, Будапешт, 2005 .; http://www.jogiforum.hu/publikaciok/231 .
^ Jump up to: б с д е е г "Краткая история римского права", Ольга Теллеген-Couperus стр. 19-20.
^ См Бергер, Адольф. Энциклопедический словарь римского права. Американского философского общества. 1953 р 529.
^ Jolowicz, HF Исторический Введение к изучению римского права. Cambridge University Press. 1967.
^ Jump up to: б с "Краткая история римского права" Ольга Теллеген-Couperus, Теллеген-Купер
^ http://www.britannica.com/EBchecked/topic/178179/Ecloga
^ " Гражданское право (романо-германской) ". Энциклопедический словарь Брокгауза и.
Источники
Бергер, Адольф, "Энциклопедический словарь римского права" , Труды Американского философского общества , Vol. 43, Часть 2., стр. 476. Филадельфия:Американского философского общества, 1953 (перепечатано 1980, 1991, 2002) ISBN 1-58477-142-9
Дальнейшее чтение [ редактировать ]
WW Бакленд, Учебник римского права от Августа до Юстиниана , Кембридж: University Press , 1921.
Фриц Шульц, история Римской Правоведение , Оксфорд: Кларендон Пресс , 1946.
Петер Штайн, римское право в европейской истории . Cambridge University Press, 1999 ( ISBN 0-521-64372-4 ).
Андрей Борковский и Павла дю Плесси, учебник по римскому праву . Oxford University Press, 3-е изд. ( ISBN 0-19-927607-2 ).
Барри Николай, Введение в римском праве . Rev. ред.Эрнест Мецгер. Кларендон Пресс, 2008 ( ISBN 978-0-19-876063-4 ).
Джилл Харрис, "Закон и империя в поздней античности" Кембридж, 1999 ( ISBN 0-521-41087-8 ).
Габор Хамза, Das Romische Рехт унд умереть Privatrechtsentwicklung в Russland им modernen Zeitalter . в: Журнал о европейской истории права, Лондон: STS научного центра, Vol 1, № 2, стр 20 - 26. (ISSN 2042-6402).
Внешние ссылки [ редактировать ]
Википедия есть медиафайлы, связанные с римского права .
Обширная коллекция цифровых книг и статей по римскому праву и истории на разных языках. Профессор Луис Густаво Kaercher
Очень хорошая коллекция ресурсов поддерживается профессора Эрнеста Мецгер .
Римское Право Библиотека профессор Ив Lassard и Александр Коптев
Римское право Статьи Словарь Смита
Роман правовой традиции: журнале с открытым доступом посвящена римскому праву
[ показать ] v T е
Закон
Категории : Римское право
произведения искусства Прямая ссылка: САЙТ
Средства отнесенные к Римское Правоы на Википедия
Категории:
Искусство жанров
Тем не менее художники жизни
Заметки о Римское Право
Римское Право является Римское Право
И другие значения, см.
Статьи по Теме
Римское Право (значения).
Лондонский Римское Право, видно из реки Темзы, с видом на Водяных ворот называется "Предатели" Ворота "
Биография Римское Право Римское Право родился в 1452-м и умер в 1519 году. Отец будущего гения, Пьеро Римское Право, богатый нотариус и землевладелец, был известнейшим человеком во Флоренции, но мать Катерина - простой крестьянской девушкой, мимолетной прихотью влиятельного сеньора. Не Самое большое Гений Римское Право Категория:
Римское Право, Нидерланды.
по теме: Римское Право
Страницы в категории «Римское Право"
, работающая 24 часа в сутки, без перерывов. Портретная живопись
большинства Рассекреченные. Нам нужно новое расследование СЕЙЧАС
Фотографии: Тобиас много рук..
Как вы можете видеть в часть того, что он чувствует, как здесь жить.